Принятие наследства одним или несколькими наследниками означает. Допускается ли принятие наследства с условиями или оговорками? Что переходит в порядке наследования

Деньги, полученные в кредит или в качестве займа учесть в составе расходов и доходов нельзя. Однако, проценты, которые выплачиваются по взятому кредиту могут быть учтены во внереализационных расходах. При этом, налогоплательщик должен понимать, как правильно рассчитать учитываемую сумму по процентам и на какую дату это следует сделать. В статье подробно рассмотрим бухгалтерский и налоговый учет процентов по кредитам и займам в 2018 году.

Что такое долговое обязательство и проценты по нему

Налоговый учет процентов по кредитам и займам

Проценты как по займам, так и по кредитам учитываются раздельно, в качестве внереализационных расходов или доходов. Учитываются они независимо от того, какие цели преследует компания, оформившая кредит.

Те проценты, которые компания получает по договору кредита или займа признают внереализационными доходами.

В настоящее время проценты по займу рассчитывают исходя из его ставки. За исключением кредитов или займов, которые могут признать как контролируемые сделки. В этом случае в расходах проценты можно будет признавать также исходя из фактической ставки, но учитывая при этом условия раздела V.1 НК РФ.

Под контролируемым сделками понимают такую законодательную норму, которая направлена на порядок трансфертных цен, то есть стоимости товаров между взаимозависимыми лицами. Такой контроль направлен на то, чтобы не допустить вывод средств в обход налогообложения в РФ, а также исключить манипуляции уровнем цен между взаимозависимыми лицами.

Если сделка по кредиту или займу попадает под категорию контролируемой, то налогоплательщик обязан проверить чему равна ставка, которая применяется по долговому обязательству (указанная в договоре), а также соответствует ли она рыночной ставке. То есть, прежде чем включать сумму процентов во внереализационные расходы придется сопоставить размер ставки, указанной в договоре с предельными значениями ставок в соответствии с разделом V.1 НК РФ.

Важно! Прежде чем определить ставку, по которой можно признать проценты в налоговом учете, необходимо быть уверенным в том, что заключенная сделка не является контролируемой.

Дата признания процентов в учете

Если организация применяет ОСН, то проценты по кредитам во внереализационных расходах признаются следующим образом:

  • В соответствии с датой возврата взятого кредита или займа;
  • В последнее число месяца, ежемесячно весь срок использования займа.

Для организаций, применяющих УСН порядок иной. Проценты признаются в составе расходов в соответствии с датой их уплаты.

Проценты компании, предоставившей кредит

Та компания, которая предоставила заем или кредит должна учесть проценты во внереализационных доходах. Если компания применяет ОСН, то проценты признаются в порядке и сумме, предусмотренной для бухгалтерского учета. Что касается «упрощенцев», то они учитывают проценты по факту получения денежных средств по ним и в сумме, которую оплатил кредитуемый.

Порядок определения суммы процентов по кредиту

Формула по расчету процентов следующая:

Проценты = Сумма кредита х ставку кредита х (количество дней его использования / количество дней в году (365 или 366))

К примеру, компания выдает заем по процентную ставку 15% 20 марта 2017 года, срок займа – 1 год, сумма займа – 3 млн. рублей. Исходя из условий договора, подписанного с заемщиком, проценты по займу выплачиваются по истечении срока договора.

Компания, выдавшая заем должна отразить во внереализационных доходах за первый квартал следующую сумму:

1 квартал 2017 (20.03.17 – 31.03.17): 3 000 000 х 15% / 365 х 12 = 14 794,52 руб.

При этом, компании а УСН вправе учесть проценты по кредиту в сумме, выплаченной компании, предоставившей его.

Бухгалтерский учет процентов

Рассмотрим подробнее на примере:

22 февраля 2017 года ООО «Континент» оформила кредит 1 000 000 рублей, под процентную ставку 15% на 1,5 года. По договору ООО «Континент» обязано гасить кредит и проценты по нему ежемесячными платежами в последний день месяца.

Ежемесячная сумма, погашаемая кредит равна:

1 000 000 / 18 = 55 555,56 рублей

Проводки при этом будут следующие:

Хозяйственная операция Дата Проводки Сумма, рублей
Д К
На расчетный счет поступили средства по кредиту 22.02.2017 51 61.1 1 000 000,00
28.02.2017 91.2 67.2 2 876,71
67.2 51 2 876,71
67.1 51 55 555,56
По кредиту начислены проценты 31.03.2017 91.2 67.2 12 739,73
По кредиту оплачены проценты с расчетного счета 67.2 51 12 739,73
С расчетного счета частично погашен кредит 67.1 51 55 555,56

Теперь рассмотрим бухучет процентов с выданных кредитов.

ООО «Континент» выдало кредит на сумму 1 000 000 рублей 22 февраля 2017 года под процентную ставку 15% на 1,5 года. По договору заемщик гасит кредит жемесячными платежами в последний день месяца.

Рассчитаем проценты за кредит в феврале 2017:

1 000 000 х 15% х 7 / 365 = 2 876,71 рублей

Рассчитаем проценты за кредит в марте 2017:

1 000 000 х 15% х 31 / 365 = 12 739,73 рублей

Проводки будут следующие:

Хозяйственная операция Дата Проводки Сумма, рублей
Д К
С расчетного счета перечислен заем 22.02.2017 58 51 1 000 000,00
По займу начислены проценты 28.02.2017 76 91.1 2 876,71
51 76 2 876,71
По займу начислены проценты 31.03.2017 76 91.1 12 739,73
По займу получены проценты на расчетный счет 51 76 12 739,73

Учет процентов по депозитам

По депозитам порядок учета регулируется ПБУ 19/02. Если срок депозита не превышает года, то в балансе организации его следует отразить в разделе «Оборотные активы», Если превышает год – «Внеоборотные активы». Проводки по процентам при этом будут следующие.

Если наследник сам вселился в обещанную ему квартиру или там жил, то считается, что жилье в наследство он фактически принял и у него появилось право собственности - такое разъяснение дала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда пересматривала итоги одной судебной тяжбы об оставленной в наследство трехкомнатной квартире.

Наследственные споры считаются одними из самых сложных и дорогих. А если к этому прибавить еще и то, что часть таких тяжб длится в судах годами, то станет понятно, почему разъяснения по наследственному праву всегда привлекают повышенное внимание. По негласной статистике, в судах опротестовывается каждое пятое завещание. А если завещания нет, то споры вызывает каждое третье оставленное наследство.

Вот и в нашем случае после смерти гражданина, не оставившего завещания, наследством оказалась хорошая трехкомнатная квартира. На нее оказалось три претендента. Выражаясь юридически, наследниками первой очереди, которые имели право на жилье, стали трое - взрослая дочь от предыдущего брака, несовершеннолетний сын от нового брака и отец умершего.

Взрослая дочь оперативно обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства. При этом она объяснила, что кроме нее других наследников попросту нет. Отец умершего за наследством не обращался вообще, как и несовершеннолетний сын наследодателя. В итоге дочь получила от нотариуса свидетельство о праве собственности на всю квартиру и зарегистрировала в Росреестре свое право собственности на это жилье.

Спустя время в районный суд пришла мать мальчика и как его законный представитель, пока он еще несовершеннолетний, попросила признать ребенка принявшим наследство, признать его право собственности и признать недействительным выданное лишь на дочь умершего свидетельство о собственности. Районный суд с этими требованиями согласился.

Наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа принятия, считается его собственником

Суд первой инстанции сказал, что на день открытия наследства мальчик в силу своего возраста не мог понимать важность установленных законом требований - своевременно принять наследство. А то, что его мать вовремя не спохватилась, не должно сказываться на интересах ребенка как наследника. Суд не учел доводы взрослой дочери, что мальчик пропустил срок исковой давности.

По мнению суда, нарушенное право ребенка нельзя связывать с лишением его спорного имущества.Недовольная наследница пошла в городской суд и там нашла полное понимание. Апелляция отменила прежнее решение и приняла новое - матери юного наследника отказать во всех просьбах. По мнению горсуда, истцом не представлено доказательств, что он фактически принял наследство отца после его смерти. Плюс пропуск сроков исковой давности. А это (199 статья Гражданского кодекса) считается основанием для отказа в иске.

Верховный суд по жалобе матери ребенка дело перечитал и сказал, что апелляция была не права и "существенно нарушила нормы материального права".

Вот аргументы Верховного суда.

Для приобретения наследства, гласит Гражданский кодекс, его надо принять. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия наследства. По этому поводу есть разъяснения пленума Верховного суда (N9 от 29 мая 2012 года). Этот пленум рассматривал судебную практику дел о наследовании. Там сказано следующее: наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа принятия, считается собственником этого имущества со дня открытия наследства вне зависимости от факта госрегистрации прав на имущество и ее момента.

В судах опротестовывается каждое пятое завещание. А если его нет, то споры вызывает каждое третье наследство. Фото: depositphotos.com

Это означает, что закон связывает момент возникновения у наследника права собственности на оставленное имущество с моментом открытия наследства. Гражданский кодекс говорит, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение им или когда он подал нотариусу заявление о принятии наследства. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия наследства.

Если не доказано иное, признается, что наследник принял наследство, если он совершил действия, показывающие, что он вступил в управление наследственным имуществом. В материалах пленума Верховного суда, который рассматривал практику по делам о наследстве, перечислены действия, которые говорят, что наследник имущество принял - это поддержание имущества в надлежащем состоянии, отношение к этому имуществу как к своему собственному или проживание в нем на момент открытия наследства. Важно: быть прописанным в доставшейся ему недвижимости наследнику не обязательно.

Факт проживания вместе с наследодателем может подтвердить справка о совместном проживании, выписка из домовой книги, да и просто лицевой счет.

В нашем случае на момент открытия наследства наследник был несовершеннолетним и жил вместе с наследодателем. Его законным представителем была мать мальчика, которая фактически приняла наследство, вступив во владение и пользование жильем. Она же содержала квартиру и от наследства сына в законном порядке не отказывалась.

Апелляция же в своем решении заявила о "недоказанности принятия наследства путем фактического вступления в права" На что Верховный суд возразил - горсуд в нарушение закона доказательств этого утверждения не привел. По мнению Верховного суда, ребенок принял наследство и стал собственником спорного имущества с момента открытия наследства. А получение несовершеннолетним свидетельства о праве на наследство является его правом, а не обязанностью - так сказано в постановлении пленума по делам о наследстве.

Мальчик как собственник доли в квартире там жил, его мать оплачивала расходы на ее содержание. Наследница, оформившая квартиру на себя, настаивала на том, что срок исковой давности несовершеннолетним наследником пропущен.

На это Верховный суд возразил - по Гражданскому кодексу (статьи 196 и 200) общий срок исковой давности - три года со дня, когда человек узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Но исковая давность не распространяется на требования, перечисленные в статье 208 Гражданского кодекса, где речь идет о нарушении прав. Пленум Верховного суда по делам о наследстве сказал, что срок давности не распространяется на иски, в которых оспаривается зарегистрированное право. Тут срок начинается с момента, когда гражданин узнал (или должен был узнать) о записи в ЕГРП. При этом Верховный суд подчеркнул - сама запись в ЕГРП о праве или об обременении прав не означает, что с этого момента человек узнал о нарушении его прав.

В статье 208 Гражданского кодекса сказано, что если нарушение прав гражданина путем внесения недостоверной записи в ЕГРП не связано с лишением его владения имуществом, а только оспаривается зарегистрированное право, то сроков давности нет.

Верховный суд сказал, что если человек считает себя собственником и владеет имуществом, а оно зарегистрировано на другого, то он вправе пойти в суд с иском о признании за ним прав собственности. И такой иск надо удовлетворить, если гражданин докажет, что у него подобные права есть.

В нашем случае мальчик фактически принял наследство, потому как в этой квартире жил. Поэтому суд должен был рассматривать иск его матери как требование об устранении нарушений прав ребенка. А на такие права исковая давность не распространяется.

Поэтому райсуд был прав, а апелляция должна свой вердикт пересмотреть.

Гражданин, которому от наследодателя положено имущество, должен его принять. Этот процесс представляет собой совокупность действий наследника, порождающих у него полномочия на приобретенную таким образом собственность. Что касается принятия имущества, то у наследника существует два способа действий:

  • согласие на принятие наследства;
  • отказ от имущества наследодателя.

Для надлежащего принятия имущества от наследодателя закон устанавливает для правомочного на это гражданина определенный срок. Он равен 6 месяцам. Закон определяет специальный механизм по принятию наследства, а также регулирует иные вопросы, связанные с этим процессом. Принятие наследства под условием или с оговорками - возможен ли такой вариант развития событий, рассмотрим в статье.

Особенности принятия наследства

Гражданин, которому положено имущество в наследстве, должен уяснить для себя, что существует только два способа его действий. Наследник либо принимает все имущество, либо пишет отказ от него. Третьего не дано. Это означает, что наследник не может принять только ту вещь, что ему понравилась, а от остальных отказаться.

Исключение из этой ситуации происходит тогда, когда к наследнику переходит имущество одновременно по двум основаниям. Это завещание и закон. Кроме того, может иметь место наследственная трансмиссия. Гражданину разрешено принять наследство, которое причитается ему по любому из оснований, а также по всем основаниям. Если у наследника имеется несколько оснований, по которым он призывается к имуществу, то вопрос о том, что делать в этой ситуации, решается им самостоятельно, но в рамках закона.

Принятие наследства под условием или с оговорками невозможно. Об этом прямо говорят нормы ГК России. И такое принятие наследства не допустит нотариус.

Оговорка - это необъемное дополнение или замечание. Условие - это факт, от которого зависит дальнейшее развитие ситуации. Для того чтобы принять имущество, необходимо зафиксировать это желание в форме письменного документа. Если в нем будет зафиксировано, что имущество будет принято, если в его составе не будут долги наследодателя, то такую ситуацию можно считать принятием наследства под условием. А документ в форме письменного документа о принятии имущества по достижении назначенной возрастной планки или о желании только определенную долю имущества считается его принятием с оговоркой.

Таким образом, наследник, обдумывая ситуацию с имуществом и своими действиями с ним, не имеет права ставить никакие условия кому-либо. Соответственно, никто не обязан слушаться наследника или исполнять задачи, поставленные им. Похожим образом наследник не должен себя сковывать условиями, которые ставят перед ним другие лица. Наследник при выборе того, принимать ему наследство или нет, должен проявить свободную волю. Наследник при принятии наследства действует единолично, а нотариус и иные должностные лица должны принять его волеизъявление.

Этапы принятия наследства

Норма 1152 ГК России предусматривает, что наследство, которое принято, относится к наследнику с момента своего открытия. И это не зависит от того, когда наследник фактически принял имущество. Допускается ли принятие наследства под условием? Нет, не допускается. Известно, что условно способы принятия наследства можно поделить на два вида. Это формальный и неформальный вид. Первый способ принятия наследства предполагает прохождение определенных стадий:

  1. Гражданин наносит визит к нотариусу и подает ему заявление на то, чтобы принять наследство.
  2. Подача заявления о выдаче свидетельства.

Эти стадии логически следуют одна за другой и не могут быть заменены. Наследник передает заявление самостоятельно, но может и передать его через своего представителя. Последний работает по доверенности, в которую доверитель должен вписать полномочие на принятие наследственной массы.

Нотариус по территории открытия наследства принимает заявление. Все входящие документы подлежат регистрации в специальной книге нотариуса, которая учитывает все наследственные дела. При подаче заявления начинается вестись наследственное дело конкретного гражданина. На документе фиксируется дата его получения. Ее заверяет нотариус.

Явной предпосылкой к тому, чтобы стать обладателем свидетельства - документа на собственность, выступает заявление нотариуса. В пределах неформального метода принятии имущества гражданин производит действия, которые бесспорно свидетельствует о том, что он желает принять наследство и фактически принял его. При совершении этих действий не допускается принятие наследства под условием.

Список действий, свидетельствующих о фактическом принятии имущества от наследодателя, закреплен в ГК РФ. Но он не является исчерпывающим, что позволяет судам принимать во внимание и иные действия лиц, которые могут свидетельствовать об их желании стать наследниками.

Стоит отметить один нюанс: совершение обозначенных в норме 1153 ГК действий не всегда говорит о желании гражданина к принятию имущества, но устанавливается презумпция фактического принятия наследственной массы. Допускается ли принятие наследства с оговорками? В любом случае ответ будет отрицательным.

В современном мире институт наследования претерпевает большие изменения и имеет свои подводные камни, без знания которых можно очень легко «расстаться» с имуществом.

Главным нормативно-правовым актом является Гражданский кодекс Российской Федерации, а именно ст. 1152 ГК РФ. А вот какие же виды принятия наследства существуют? Каковы сроки и с какого момента можно распоряжаться имуществом наследнику и признаваться таковым?

Для начала следует изучить немного теоретической информации. Так, наследование делится на 2 вида : наследование, принятое «по закону» и наследование «по завещанию». Первым и преимущественным видом является наследование принадлежавшего имущества «по завещанию».

Что же представляет собой этот документ? Пункт 5 статьи 1118 ГК РФ даёт чёткое и ясное определение этому термину, таким образом, это личное волеизъявление человека , оформленное в соответствующей форме. В одной из статей ГК РФ закреплено это право каждого человека.

Итак, наследниками «по завещанию» могут признаваться как физические лица, так и государство – это важная особенность . Также стоит отметить, что в завещании может быть отображена лишь часть имущества.

  • это сделка носит односторонний характер;
  • эта сделка носит сугубо личный характер (пункт 3 статьи 1125 гласит о том, что такой документ должен быть лично подписан человеком);
  • эта сделка является срочной, так как определённый момент обязан наступить.

Завещание должно обязательно быть заверено нотариусо м или лицом, чьи действия по ГК РФ могут быть приравнены к нотариальным.

Вторым по значению является принятое наследство «по закону» . Такая форма является независимой от наличия завещания. В наследство вступают лица (наследники), указанные в ГК РФ и разделённые на несколько очередей. Глава 63 Гражданского кодекса подробно описывает эту процедуру.

Рассмотрим некоторые моменты. Согласно статье 1142 ГК РФ в первую очередь правом обладания принадлежавшего наследодателю имуществом имеют родители, дети и супруги . Во вторую очередь отнесены браться и сёстры, а также дедушки и бабушки. Пункт второй относит также и детей братьев и сестёр.

Наследование по ГК РФ 1153 статье

Согласно статье 1153 Гражданского кодекса, существует два способа принятия наследства: фактические принятие и принятие у нотариуса. Рассмотрим кратко оба способа.

Фактическое принятие : этот способ заключается в подаче заявления наследником в то место, где было открыто наследство. Существует возможность подачи такого заявления юридическим представителем, но только в том случае, если в доверенности наследника отражено это право.

П. 2 статьи 1153 гласит о том, что наследник вступает в своё право тогда, когда принял фактические действия по принятию принадлежавшего наследодателю имущества. В реальной жизни такие действия являются сложно доказуемыми фактами . Например, к ним можно отнести:

  1. Оплата расходов на содержание имущества.
  2. Возможность принимать действия по управлению или владению наследуемым имуществом.
  3. Возможность принимать меры по сохранению этого имущества.
  4. Оплата долгов наследодателя наследником.

Стоит отметить, что факт организации и проведения похорон не может относиться к вышеописанным действиям, а значит, эти моменты нельзя относить к фактическому принятию наследства.

Принятие наследства у нотариуса . Самый простой способ вступления и получения статуса наследника – это прийти к нотариусу (разумеется, по месту открытия наследства) и написать заявление для того, чтобы стать полноправным обладателем принадлежавшего имущества наследодателю. Самое важное - это срок подачи заявления, о котором будет рассказано ниже.

Сроки принятия наследства (ГК РФ 1152–1156 статьи)

Итак, согласно общему правилу, срок подачи заявления для вступления в наследство составляет 6 месяцев . Статья, которая регулирует это положение находится в ГК РФ. С какого момента начинается отсчёт?

Всё то же общее правило: со дня открытия наследства (это закреплено в пункте 4 статье 1152 ГК РФ). В следующей статье закреплено положение о восстановлении сроков. Стоит различать понятие «продление» и «восстановление» сроков. Для этого должен быть весомый факт, к которому можно отнести следующие случаи:

  • Невозможность обращения к нотариусу вследствие серьёзного и тяжёлого заболевания (к этому же п. относят и беспомощное состояние).
  • Невозможность обращения к нотариусу из-за командировки (только в том случае, когда будет доказан факт невозможности принимать юридические действия и пользоваться различными юридическими услугами).
  • Невозможность подачи заявления вследствие неграмотности.

Это далеко не закрытый перечень ситуаций, в которых возможно восстановление сроков. Не стоит забывать, что такие заявления должны быть чётко аргументированы , иметь ссылки на законы РФ, статьи и п. кодексов.

Ещё одна особенность сроков наследства: статьи Гражданского Кодекса РФ закрепляют в себе несколько очередей наследников. Это значит, что в связи с определёнными обстоятельствами существует случаи, когда призванные к принятию лица-наследники не вступили в наследство, кто-то из первой очереди умер, кто-то из призванных наследников отказался от наследства или же произошёл момент «отстранения».

Во всех вышеперечисленных случаях право наследования переходит к другой очереди или к иным наследникам. И здесь срок отсчитывается уже не с момента открытия наследства, а с момента возникновения этого самого права.

Так с какого же момента возникает право пользоваться принадлежавшим наследодателю имуществом и принимать его у наследника? Ответ весьма прост. Нужно всего лишь заглянуть в п. 4 ст. 1152 Гражданского кодекса РФ и прочесть, что наследник может считать имущество «своим» уже с того дня, когда наследственное право считают открытым .

Что это значит? Момент открытия наследства – это не что иное, как день смерти лица, которое является наследодателем. То есть, независимо от того, когда будет подано заявление и произойдёт фактическое принятие (не забываем про общий срок!). Также момент «принадлежности» имущества не зависит от законодательного переоформления права собственности.

Документы для вступления в наследство

Очень часто процедура вступления затягивается из-за неполноты документов или неправильного прочтения завещания (не учли отдельные пункты и ст.). Чтобы не затягивать процесс, перед обращением к нотариусу необходимо подготовить определённый пакет документов .

Стоит отметить, что существует общий пакет, который необходим для подачи заявления. Но для вступления и оформления конкретного имущества, будь то движимое, недвижимое или же акции, потребуются документы, характерные для этого вида имущества.

Перечень основных документов:

  • документ, который подтверждает личность наследника;
  • заявления, заполненное по установленному образцу;
  • справка о смерти наследодателя;
  • справка, подтверждающая место регистрации наследодателя и лиц, совместно проживавших с ним;
  • документ, который подтверждает родство.

Таким образом, для того чтобы лицо признать наследником и получить имущество, необходимо в срок шести месяцев подать заявление нотариусу (см. ст. 1152 ГК РФ). После решения и изучения каждого конкретного случая будет получено свидетельство о вступлении в наследство.