Основные виды источников права. Источники права: понятие, виды и краткая характеристика. II. Нормативные правовые акты: понятие и виды

В результате освоения данной темы студент должен:

знать

  • предмет и метод гражданского права, отграничение его от других отраслей российского права;
  • понятие и структуру гражданского правоотношения;
  • источники правового регулирования гражданских правоотношений;
  • способы разрешения гражданско-правовых споров;

уметь

  • находить необходимую правовую информацию для разрешения спорных ситуаций, возникающих в сфере гражданского оборота;
  • анализировать источники гражданского права;
  • анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений;

владеть

  • основными понятиями в области гражданского права;
  • навыками использования и применения на практике ГК РФ и других актов гражданского законодательства;
  • навыками разрешения спорных ситуаций, возникающих в сфере гражданского оборота.

Понятие гражданского права как отрасли права

Правовая система Российской Федерации тяготеет к романо-германской правовой семье, для которой характерно, прежде всего, деление права на публичное и частное, а также выделение в частном праве одной из таких самостоятельных и крупнейших отраслей права, как гражданское право.

Гражданское право как отрасль права представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, которые основаны на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников.

Предметом гражданского права являются имущественные отношения, а также связанные с ними личные неимущественные отношения.

Имущественные отношения составляют наибольшую группу отношений, регулируемых гражданским правом. Такие отношения возникают по поводу имущества в широком смысле (вещей, работ, услуг и т.д.). Имущественные отношения связаны с принадлежностью имущества определенным лицам, а также с переходом имущества от одних лиц к другим. Гражданское право регулирует ту часть имущественных отношений, которая называется имущественностоимостными отношениями, большую часть из которых составляют товарно-денежные отношения.

Другую группу отношений, регулируемых гражданским правом, составляют личные неимущественные отношения. Такие отношения возникают по поводу нематериальных благ (честь, достоинство, деловая репутация, товарный знак, авторское произведение, изобретение и т.д.). Эти отношения неразрывно связаны с личностью участвующих в них лиц.

Метод гражданского права представляет собой способ воздействия отрасли гражданского права на общественные отношения, которые составляют ее предмет. Основными чертами метода гражданского права являются юридическое равенство участников отношений, их автономия воли и имущественная самостоятельность. Учитывая то, что большинство норм гражданского права сформулированы как диспозитивные, метод гражданского права считается диспозитивным (метод дозволительной направленности). Вместе с тем гражданско-правовое регулирование не может ограничиваться только диспозитивными нормами. Некоторые нормы гражданского права являются императивными, в частности, это касается правового регулирования отношений с участием потребителей и др.

С методом гражданского права тесно связаны принципы гражданского права. Принципы гражданского права – это основополагающие начала, общие, наиболее руководящие положения, на которых основывается гражданско-правовое регулирование общественных отношений.

Основные начала гражданского права сформулированы в ст. 1 ГК РФ. К ним относятся:

  • – равенство участников гражданско-правовых отношений;
  • – неприкосновенность собственности;
  • – недопустимость произвольного вмешательства в частные дела;
  • – свобода договора;
  • – беспрепятственное осуществление гражданских прав и их защиты и др.

Принцип равенства участников гражданско-правовых отношений означает юридически равные возможности для участников таких отношений при осуществлении ими своих прав. Одним из направлений данного принципа является то, что одни и те же гражданско-правовые нормы распространяются на отношения с участием граждан, юридических лиц, Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований.

Принцип неприкосновенности собственности, как частной, так и публичной, основывается на ч. 2 ст. 8 и ч. 3 ст. 35 Конституции РФ. В соответствии с этим принципом в России признаются и охраняются равным образом государственная, муниципальная и частная собственность. Каждый собственник вправе владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом в своих интересах. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. В ГК РФ предусматривается ограниченный круг оснований для принудительного отчуждения имущества у собственника.

Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела означает недопустимость вмешательства как со стороны органов государственной власти и местного самоуправления, так и со стороны частных лиц. В области неимущественных отношений данный принцип реализуется в ст. 23 Конституции РФ, где говорится о неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны и т.д.

Принцип свободы договора означает свободу волеизъявления субъектов гражданского права при решении вопроса заключать или не заключать ту или иную сделку, возможность выбора партнеров по договору, выбора вида и условий заключаемого договора. По общему правилу понуждение к заключению договора не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом. В частности, это относится к заключению договоров в обязательном порядке (ст. 445 ГК РФ).

Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав и их защиты означает обеспечение возможности для участников гражданских правоотношений беспрепятственно пользоваться своими правами, в частности заниматься предпринимательской деятельностью, создавать произведения науки, литературы и искусства и т.д. Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права, при этом не допускается злоупотребление правом. Закон предусматривает как самостоятельное осуществление и защиту гражданами и юридическими лицами своих прав, так и с помощью представителей. Защита гражданских прав осуществляется с помощью внесудебной и судебной форм защиты.

Способы защиты гражданских прав установлены в ст. 12 ГК РФ. Ими являются:

  • – признание права;
  • – восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
  • – признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее недействительности, а также применение последствий недействительности ничтожной сделки;
  • – признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления;
  • – самозащита права;
  • – присуждение к исполнению обязанности в натуре;
  • – возмещение убытков;
  • – взыскание неустойки;
  • – компенсация морального вреда;
  • – прекращение или изменение правоотношения;
  • – неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону;
  • – иными способами, предусмотренными законом.

Источники гражданского права – это формы внешнего выражения и закрепления содержания гражданско-правовых норм.

К числу нормативных правовых актов, занимающих высшую ступень в иерархии источников, в том числе гражданского права, следует относить:

  • общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные договоры РФ;
  • – Конституцию РФ;
  • – законы о поправках к Конституции РФ;
  • – федеральные конституционные законы.

Источниками гражданского права являются акты гражданского законодательства, к которым относятся ГК РФ и иные принятые в соответствии с ним федеральные законы (абз. 1 п. 1 и п. 2 ст. 3 ГК РФ).

Центральное место среди всех источников гражданского права для регулирования гражданско-правовых отношений занимает ГК РФ.

Действующий ГК РФ состоит из четырех частей:

  • – часть первая действует с 1995 г. и включает три раздела. Раздел I содержит общие положения о гражданском законодательстве, основаниях возникновения гражданских правоотношений, защите прав, лицах, сделках, представительстве, исковой давности. Раздел II включает нормы о вещных правах. Раздел III посвящен общим положениям об обязательствах и договорах;
  • – часть вторая действует с 1996 г. и содержит IV раздел, посвященный отдельным видам договорных обязательств, а также внедоговорным обязательствам;
  • – часть третья действует с 2002 г. и содержит разделы V "Наследственное право" и VI "Международное частное право";
  • – часть четвертая действует с 2008 г. и содержит раздел VII, посвященный исключительным правам на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности).

Помимо ГК РФ нормы гражданского законодательства содержатся в целом ряде федеральных законов (например, Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и многих других). Нормы гражданского права, содержащиеся в федеральных законах, должны соответствовать ГК РФ (абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК РФ).

Источниками гражданского права являются также подзаконные акты, к которым относятся указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, а также акты министерств и других федеральных органов исполнительной власти. Указанные нормативные правовые акты не должны противоречить ГК РФ, а также другим федеральным законам. Постановления Правительства РФ, содержащие нормы гражданского права, могут приниматься на основании и во исполнение норм ГК РФ, иных законов и указов Президента РФ. Министерства и иные федеральные органы исполнительной власти могут издавать акты гражданского права, в случаях и в пределах, предусмотренных ГК РФ, другими законами и иными правовыми актами (п. 7 ст. 3 ГК РФ).

Одним из источников гражданского права является правовой обычай. В ст. 5 ГК РФ содержатся положения об обычае делового оборота, под которым понимается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. Обычаи делового оборота не должны противоречить обязательным для участников соответствующего отношения положениям законодательства, а также заключенному между ними договору.

Судебный прецедент в Российской Федерации не признается источником гражданского права, однако судебная практика играет большую роль при применении гражданского законодательства.

Еще со времен античного Рима все юридические нормы принято было разделять на публичные и частные. Публичное право (jus publicum) регулирует отношения, затрагивающие властные отношения государства и общества . Частное право (jus civil, или jus privatum) регулирует отношения, затрагивающие обособленные интересы отдельно взятых граждан или их объединений. Гражданское право является важнейшим элементом частного права.

Гражданское право как юридическая категория имеет несколько значений в зависимости от того, что именно является предметом его изучения. Под гражданским правом следует понимать: науку как систему знаний о закономерностях гражданско-правового регулирования общественных отношений; отрасль российского права как систему норм; гражданское законодательство как систему федеральных законов ; учебную дисциплину как систему знаний о гражданском праве.

Гражданское право как наука представляет собой систему знаний о закономерностях становления и развития гражданско-правовых явлений, а также деятельность по получению новых знаний о гражданском праве, наиболее полно отвечающих динамично развивающимся потребностям гражданского оборота.

Предметом науки гражданского права являются гражданское законодательство (Гражданский кодекс РФ (далее — ГК) и иные федеральные законы), иные правовые акты (указы Президента РФ и постановления Правительства РФ), акты министерств и иных федеральных органов исполнительной власти , содержащие нормы гражданского права , обычаи делового оборота, а также общепризнанные принципы и нормы международного права , международные договоры Российской Федерации и, наконец, общественные отношения, регулируемые нормами гражданского права.

Для выработки норм, отвечающих потребностям участников гражданского оборота, недостаточно знаний действующих нормативных актов и практики их применения. Выработка предложений по совершенствованию действующего законодательства предполагает в качестве обязательного условия наличие глубоких познаний характера и сущности тех общественных отношений, которые нуждаются в регулировании нормами гражданского права. Необходимо учитывать, что содержание гражданско-правовых норм в значительной мере предопределяется характером и сущностью регулируемых ими отношений.

Методы науки гражданского права . Метод любой науки, в том числе науки гражданского права, представляет собой совокупность приемов, способов и средств, применяемых для изучения исследуемых явлений и получения новых знаний. В науке гражданского права применяются следующие общенаучные и частнонаучные методы познания:

  • диалектический метод, предполагающий анализ исследуемого явления в развитии и установление причинно-следственных связей закономерностей этого развития;
  • системный метод, позволяющий исследовать объект как организованную определенным образом совокупность элементов, обладающую определенной структурой и функциональным единством;
  • метод сравнительного правоведения , характеризующийся тем, что он позволяет сопоставить однородные правовые явления, категории, институты, закрепленные в законодательстве других стран. Изучение гражданского права стран СНГ и дальнего зарубежья позволяет выработать на их основе наиболее оптимальные пути повышения эффективности правового регулирования общественных отношений;
  • метод комплексного исследования, позволяющий анализировать гражданско-правовые явления с использованием не только достижений науки гражданского права, но и других отраслей знаний: философии, истории , экономической теории, а также других юридических дисциплин. Он позволяет глубже и всесторонне рассмотреть сущность исследуемого гражданско-правового явления и выйти на более обоснованные выводы и предложения.

Наука гражданского права призвана решать следующие задачи:

  1. разработка и уточнение содержания основных понятий и категорий гражданского права, совершенствование механизма правового регулирования общественных отношений, являющихся предметом гражданского права;
  2. выработка предложений, направленных на совершенствование действующего законодательства, в том числе путем выработки законопроектов;
  3. обобщение правоприменительной практики и выработка предложений для судов , арбитражных судов , прокуратуры , нотариата по формированию единообразной практики применения гражданского законодательства;
  4. создание научно обоснованной единой концепции дальнейшего развития гражданского законодательства, позволяющей законодателю планировать законотворческую деятельность на глубокой научной основе.

C этой целью существует необходимость в объединении науки гражданского права на основе как минимум четырех концепций: о корпорациях (юридических лицах); вещные права на недвижимость ; право на объекты интеллектуальной собственности ; наследование имущества.

Таким образом, наука гражданского права охватывает достаточно широкую сферу деятельности. Она изучает и вырабатывает предложения по осуществлению правовой реформы в России, исследует нормы права, правовые институты и конкретные правоотношения , обобщает практику правоохранительных и законодательных органов, активно участвует в законотворческой деятельности.

Гражданское право как учебная дисциплина призвано обеспечить изучение норм гражданского права и практики их применения на основе полученных наукой гражданского права результатов.

Наука гражданского права и гражданское право как учебная дисциплина тесно взаимосвязаны. В связи с этим в предмет изучения учебной дисциплины входят выработанные наукой идеи, теории, концепции, а также тенденции дальнейшего развития современного законодательства. Такой подход позволяет обеспечить фундаментальные знания, которые независимо от изменений законодательства не утрачивают своего значения и позволяют не только прогнозировать дальнейшие перспективы развития правовой реформы, но и быстро адаптироваться в новых условиях.

Гражданское право как учебная дисциплина наряду с нормами и институтами гражданского права как отрасли права изучает историю его становления и развития, предмет, метод, понятие правоотношения и юридических фактов и т.д.

Гражданское право как учебный курс представляет собой систему знаний об источниках гражданского права, идеях, теориях, концепциях и тенденциях дальнейшего развития современного гражданского законодательства и практики его применения

Учебный курс гражданского права предполагает не только изучение гражданского права, но и выработку у студентов практических навыков по применению норм гражданского законодательства в конкретных реальных ситуациях, возникающих в связи с деятельностью участников гражданского оборота.

Гражданское право как отрасль российского права представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, а в случаях, прямо предусмотренных законом, и на властном подчинении одной стороны другой, автономии воли и имущественной обособленности участников гражданского оборота

Гражданское право занимает одно из центральных мест в системе российского права . Общее направление развития гражданского права призвано обеспечить устойчивое развитие экономических отношений в обществе, повышение жизненного уровня россиян, развитие предпринимательства, повышение качества товаров, работ и услуг, а также гарантии надежной защиты имущественных прав граждан и их объединений.

Появление гражданского права было вызвано необходимостью обеспечить разумное сочетание интересов экономически обособленных участников общественных отношений, разрешить возникающие между ними конфликты. Гражданское право играет важнейшую роль в современном обществе: взаимодействуя с другими отраслями, оно выполняет свои особые функции, что и предопределяет специфику механизма правового регулирования нормами данной отрасли права.

Раскрывая понятие и сущность гражданского права, в настоящее время невозможно ограничиваться исключительно его отличиями от публичного права. Не менее важное значение имеют изучение и выявление общих явлений и признаков между гражданским и публичным правом. В настоящее время совершенно очевидно, что гражданское и публичное право могут регулировать одни и те же общественные отношения. Гражданское право достаточно эффективно регулирует отношения, выражающие как частные, так и публичные интересы. Например, оно регулирует отношения, возникающие в отношении объектов частной и государственной собственности . Приватизация государственного и муниципального имущества, резервирование и изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд непосредственно затрагивают как интересы отдельно взятой личности , так и интересы отдельно взятых публичных образований и общества в целом.

Сфера действия гражданско-правовых норм не имеет явно выраженных границ. Она может ограничиваться только в отдельных случаях, когда публично-правовой порядок регулирования общественных отношений в большей степени отвечает интересам общества, определенным социальным группам, отдельно взятой личности либо обусловлен политической системой общества . Например, при социализме в СССР земля фактически была изъята из гражданского оборота и находилась в исключительной собственности государства. В настоящее время земельные участки, обособленные водные объекты и даже участки недр могут выступать предметом различных гражданско-правовых сделок .

При делении российского права на отрасли права обычно используются предмет и метод правового регулирования. В системе российского права гражданское право является наиболее крупной отраслью права. Для того чтобы выделить и условно обособить гражданское право из системы взаимосвязанных иных отраслей права, также обычно используются предмет и метод правового регулирования. Гражданское право как крупный блок юридических норм в системе права регулирует однородные общественные отношения, объединенные общим методом регулирования.

Предмет гражданского права как учебного курса

Важнейший признак гражданского права - равенство участников (т.е. отсутствие власти и подчинения) в отношениях между его субъектами. Граждане и юридические лица имеют равные права в заключении договоров с теми лицами и на тех условиях, которые в наибольшей степени отвечают их интересам. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом. Например, если стороной договора является организация, занимающая доминирующее положение на соответствующем рынке товаров, работ или услуг.

Действием экономических законов предопределяется и юридическое равенство участников гражданских правоотношений . Это означает, что граждане и юридические лица имеют равные права в заключении договоров с теми лицами и на тех условиях, которые в наибольшей степени отвечают их интересам. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом. Например, если стороной договора является организация, занимающая доминирующее положение на соответствующем рынке товаров, работ или услуг.

Вместе с тем экономическая ценность вещей, по поводу которых возникают имущественные отношения, не является их обязательным признаком. К имущественным относятся и такие отношения, которые возникают по поводу вещи, не обладающей экономической ценностью. Эти отношения могут быть обусловлены личным интересом лица к вещи. Например, в соответствии со ст. 1055 ГК публичное обещание награды за обнаружение пропавшего любимого щенка порождает имущественное правоотношение в виде обязанности выплатить вознаграждение лицу, обнаружившему щенка.

Наряду с имущественными отношениями предметом гражданско-правового регулирования выступают и личные неимущественные отношения, которые возникают по поводу нематериальных благ и объектов.

Личные неимущественные отношения также являются предметом гражданского права. Для них характерны следующие основные признаки:

  • отсутствие экономического содержания независимо от их связи с имущественными отношениями;
  • предметом этих отношений выступают следующие нематериальные блага: имя, честь, достоинство, деловая репутация, авторство на произведения науки, литературы, искусства;
  • нематериальные блага неотделимы от личности .

Личные неимущественные отношения делятся на две группы в зависимости от их связи с имущественными отношениями.

Первую группу личных неимущественных отношений составляют личные неимущественные отношения, связанные с имущественными. Это отношения по поводу авторства на произведения науки, литературы, искусства и иные результаты интеллектуальной деятельности. Они сами по себе являются вполне самостоятельными общественными отношениями. Вместе с тем в связи с осуществлением прав на результаты интеллектуальной деятельности возникают имущественные отношения, в рамках которых появляется необходимость выплаты автору авторского вознаграждения за использование его произведения. Объектами этой группы общественных отношений являются также исключительные права физических и юридических лиц на товарный знак и знак обслуживания, а также коммерческая и служебная информация.

Вторую группу личных неимущественных отношений составляют личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными. Они возникают по поводу неотчуждаемых прав и свобод человека и гражданина . Основное назначение этих прав и свобод заключается в том, чтобы обеспечить физическое здоровье личности и сформировать ее индивидуальность. Гражданское право обеспечивает охрану личных неимущественных прав , не связанных с имущественными, и их защиту от возможных посягательств в случае их нарушения. За всеми гражданами с момента их рождения в силу закона признаются право на жизнь и здоровье, честь и достоинство личности, имя, личную неприкосновенность, деловую репутацию. В соответствии с п. 1 ст. 150 ГК жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна , право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. В случаях и в порядке, предусмотренных законом, личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя.

Перечисленные права называются личными неимущественными, поскольку они возникают по поводу благ, лишенных экономического содержания. Они характеризуются следующими особенностями: не могут быть оценены в денежном выражении; их осуществление не сопровождается имущественными обязанностями других лиц; индивидуализируют конкретную личность; имеют специфические основания возникновения и прекращения.

В зависимости от характера блага личные неимущественные права могут принадлежать как гражданам, так и юридическим лицам.

Метод гражданского права как способ воздействия норм гражданского права на регулируемые ими отношения обладает следующими характерными для него признаками:

  1. юридическое равенство общего правового положения участников гражданских правоотношений. Речь не идет о равной правоспособности или равенстве субъективных гражданских прав каждого из участников в конкретном правоотношении. Юридическое равенство означает, что участники гражданско-правовых отношений, по общему правилу, не подчинены друг другу, за исключением случаев, предусмотренных законодательством (п. 3 ст. 2 ГК);
  2. наличие для участников гражданско-правовых отношений возможности широкого выбора линии поведения между несколькими вариантами, предусмотренными законом;
  3. для гражданско-правового регулирования общественных отношений характерно применение таких способов защиты нарушенных или оспариваемых субъективных прав , как: признание права; восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признание оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления ; самозащита права ; присуждение к исполнению обязанности в натуре; возмещение убытков; взыскание неустойки ; компенсация морального вреда ; прекращение или изменение правоотношения; неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления , противоречащего закону. При этом выбор возможного способа защиты и его фактическое применение зависят от воли субъекта, чьи права нарушены;

Совокупность перечисленных признаков метода гражданско-правового регулирования вместе с предметом позволяет отграничить гражданское право от смежных с ним иных элементов российского права.

Отдельные ученые считают, что расширение вмешательства государства в экономику сопровождается усилением публичных начал в гражданском праве. По утверждению В.Ф. Яковлева, «гражданское право не может обойтись без государственного принуждения. В гражданском праве довольно много мер, которые могут использоваться в принудительном порядке». В сфере регулирования имущественных отношений возрастает роль административного права . Все это приводит к размыванию грани между публичным и частным правом и образованию комплексных институтов, в которых нормы гражданского и публичного права тесно связаны.

Третий раздел включает в себя обязательственное право . Он опосредует динамику имущественных отношений. Обязательственное право подразделяется на две части: Общую и Особенную. В Общей части обязательственного права содержатся общие положения о договорах и обязательствах , их исполнении, обеспечении и прекращении, а также ответственности за нарушение обязательств. Особенная часть обязательственного права содержит отдельные виды обязательств, в том числе обязательства, связанные с переходом права собственности и иных вещных прав, передачей имущества во временное владение и пользование, выполнением работ и оказанием услуг, внедоговорные обязательства, а также обязательства из односторонних действий.

В учебном плане Общая часть гражданского права, право собственности и иные вещные права, а также Общая часть обязательственного права составляют первую часть курса и учебника гражданского права. Особенная часть обязательственного права, содержащая отдельные виды обязательств, составляет содержание второй части учебника «Гражданское право».

Предметом гражданского права является достаточно широкий спектр общественных отношений. Урегулировать их только в ГК сложно, да и, что очевидно, нецелесообразно. Поэтому наряду с указанным Кодексом систему гражданского законодательства образуют специальные законы, которые:

  1. определяют признаки и правовой статус отдельных видов юридических лиц , например федеральные законы «Об акционерных обществах », «О некоммерческих организациях », «О производственных кооперативах », «О потребительской кооперации (потребительских обществах , их союзах) в Российской Федерации», «Об общественных объединениях »;
  2. регулируют отдельные виды общественных отношений, входящих в предмет гражданского права, например законы Российской Федерации «О защите прав потребителей», «Об организации страхового дела в Российской Федерации», федеральные законы «Об актах гражданского состояния», «Об ипотеке (залоге недвижимости)», «О несостоятельности (банкротстве)». Некоторые законы принимаются в форме кодексов, регулирующих определенную узкую (отраслевую или межотраслевую) группу общественных отношений, например Кодекс торгового мореплавания РФ, Воздушный кодекс РФ, Кодекс внутреннего водного транспорта РФ.

Принятие ряда специальных законов (примерно 30) установлено самим ГК. Этим, во-первых, обусловлена целостность структуры гражданского законодательства. Во-вторых, существенно расширена сфера прямой законодательной регламентации и исключено регулирование соответствующих отношений подзаконными актами. Но надо отметить, что, к сожалению, не все законы, издание которых прямо предусмотрено Кодексом, приняты. Например, нет законов об иммунитете государства и его собственности (ст. 127), о некоторых специальных видах страхования (ст. 970), об особенностях отдельных видов договора комиссии (ст. 990), о порядке возмещения вреда, причиненного действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда (ст. 1070).

Вместе с тем некоторые положения отдельных законов не действуют как не соответствующие ГК. Примером могут служить правила о банкротстве граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями , предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Иные источники российского гражданского права . Российская Федерация является частью мирового сообщества, она достаточно активно участвует в мировой экономике. Поэтому общепризнанные принципы и нормы международного права и заключенные ею международные договоры (в том числе как правопреемника СССР) являются составной частью правовой системы Российской Федерации. Важное значение имеют международные соглашения, регламентирующие куплю-продажу, лизинг, интеллектуальные права. Указанные международные договоры применяются к отношениям, входящим в предмет гражданского права, непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного акта. Конституция РФ, а вслед за ней и ГК придали более высокую юридическую силу этим актам по сравнению с российскими: если международным договором установлены иные правила, чем предусмотренные отечественным законом, то применяются правила международного договора (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, п. 2 ст. 7 ГК). Международные акты обычно вводятся в действие путем принятия федеральных законов об их ратификации.

Среди подзаконных нормативных актов основную роль играют указы Президента РФ и постановления федерального Правительства, которые в нормах Гражданского кодекса РФ объединены единым термином «иные правовые акты» (п. 6 ст. 3 ГК РФ).

Указы Президента РФ не должны противоречить законам, они принимаются только при отсутствии специальных указаний законодателя на то, что данный вопрос может быть урегулирован исключительно законом и в соответствии с ним. Так, реализуя свои полномочия, Президент РФ издал 18 октября 2002 г. указ № 1205 «О высвобождении и реализации движимого имущества, находящегося в оперативном управлении некоторых органов, учреждений и предприятий ».

На основании и во исполнение ГК и иных законов, указов Президента РФ Правительство РФ как коллегиальный орган вправе принимать постановления, содержащие нормы гражданского права (например, во исполнение названного указа Правительством РФ 23 апреля 2003 г. было приняло одноименное постановление № 231). При этом постановления Правительства РФ не должны противоречить Конституции РФ, федеральным законам и указам Президента РФ, в противном случае они могут быть отменены Президентом РФ (ч. 3 ст. 115 Конституции РФ).

В соответствии с п. 7 ст. 3 ГК министерства и иные федеральные органы исполнительной власти также могут издавать акты, содержащие нормы гражданского права, но только в случаях и пределах, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, другими законами и иными правовыми актами. Иными словами, нормотворческая деятельность этих органов существенно ограниченна.

Постановлением Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 г. «О ратификации Соглашения о создании Содружества Независимых Государств» было установлено, что на территории Российской Федерации нормы бывшего Союза ССР применяются в части, не противоречащей Конституции РФ, российскому законодательству и данному Соглашению. Это правило обеспечивает определенную преемственность в правовом регулировании гражданских отношений. Как известно, в период существования Советского государства они упорядочивались актами Союза ССР и РСФСР. Российский законодатель не мог сразу признать утратившими силу все многочисленные нормативные акты, принятые в советский период, ведь современное гражданское законодательство создавалось постепенно. Не исключены были случаи, когда некоторые имущественные и личные неимущественные отношения на территории России оказались бы неурегулированными или урегулированными недостаточно полно. Таким образом, вопрос о применении либо неприменении положений бывшего союзного законодательства следует решать в каждом конкретном случае с учетом содержания нормы и ее сопоставления с источниками российского гражданского права, прежде всего с гражданским законодательством. Если не введен в действие федеральный закон, призванный регулировать определенные гражданские отношения, то нормативные акты Верховного Совета РСФСР, Верховного Совета РФ, не являющиеся законами, нормативные акты Президиума Верховного Совета РСФСР, Президента РФ и Правительства РФ, применяемые на территории России нормативные акты Верховного Совета СССР, Президиума Верховного Совета СССР, Президента СССР и Правительства СССР по этим вопросам продолжают действовать. Все неотмененные акты прежнего гражданского законодательства применяются, постольку-поскольку не противоречат ГК и иным российским законам, принятым после 12 июня 1990 г. (см. ст. 4 Федерального закона от 30 ноября 1994 г. «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Вспомогательным источником права признается обычай делового оборота, т.е. сложившееся и широко применяемое в какой-либо области (например, в транспортной, банковской, биржевой сферах) правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе (п. 1 ст. 5 ГК). Обычаем не может считаться порядок взаимоотношений между отдельными предпринимателями, который может быть целесообразным, однако общим правилам обычая не отвечает. Обычай делового оборота необязательно должен быть зафиксирован в нормативном акте, хотя нередко такие документы имеются (например, Кодекс торгового мореплавания РФ). К отношениям, входящим в предмет гражданского права, не урегулированным законодательством или соглашением сторон, применяется обычай делового оборота (ст. 6, 309 ГК). Вместе с тем обычаи делового оборота, противоречащие обязательным для участников соответствующего отношения положениям законодательства или договору, не применяются (п. 2 ст. 5 ГК РФ).

Судебная и арбитражная практика не может рассматриваться в качестве самостоятельного источника гражданского права. Законотворческая и правотворческая деятельность не входит в сферу компетенции судов общей юрисдикции и арбитражных судов . Поэтому формирование единообразной практики рассмотрения отдельных категорий дел не должно приводить к формированию прецедентов , противоречащих нормам гражданского законодательства.

Действие и применение источников гражданского права

Принцип допустимости ограничений гражданских прав только на основании федерального закона и соразмерно степени общественной значимости целей.

В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ и п. 2 ст. 1 ГК гражданские права могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя , нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. В этих нормах заложены правовые основы для оптимизации сочетания частных и публичных интересов в гражданском обществе .

Принцип добросовестности . Этот принцип участников гражданского оборота направлен на укрепление нравственных начал гражданско-правового регулирования. Концепцией развития гражданского законодательства Российской Федерации предусмотрено введение в гражданское законодательство принципа добросовестности в качестве одного из наиболее общих и важных принципов гражданского права. Действие этого принципа должно пронизывать все элементы правовой системы , чтобы он оказывал общее воздействие на развитие гражданского правоотношения.

Принцип добросовестности должен распространяться на действия участников гражданского оборота при:

а) установлении прав и обязанностей (ведение переговоров о заключении договоров и т.д.);
б) приобретении прав и обязанностей;
в) осуществлении прав и исполнении обязанностей;
г) защите прав;

Принципу добросовестности должны подчиняться не только действия по осуществлению прав и исполнению обязанностей, но и оценка содержания прав и обязанностей сторон. Например, толкование условий договора должно основываться на презумпции добросовестности сторон.

Должна быть исключена возможность ограничить действие принципа добросовестности частным соглашением, предусматривающим, что то или иное действие не рассматривается как недобросовестное. Это возможно либо путем введения общего запрета, либо оговорками в специальных нормах. Указание в п. 2 ст. 10 ГК на то, что «суд может отказать в защите», не должно рассматриваться как допущение защиты права недобросовестного лица.

Отказ в защите права — оправдавшая себя мера. Ее необходимо дополнить правилом о возмещении вреда, причиненного в результате недобросовестности. Поскольку действие принципа добросовестности должно распространяться и на оценку содержания сделок (это означает, по сути, запрет недобросовестных условий), нуждается в законодательном закреплении решение вопроса о соотношении отказа в защите права и признания сделки (части сделки) недействительной

Юридические факты и их составы в гражданском праве

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав — это определенный комплекс различных по своему содержанию взаимосвязанных юридических явлений, взаимодействие которых влечет за собой движение гражданского правоотношения .

К ним относят прежде всего основания, указанные в законе и регулирующие определенный вид общественных отношений.

Кроме того, говорят о правосубъектных основаниях, которые определяют способность лица к участию в том или ином виде гражданских правоотношений . И наконец, выделяют юридико-фактические основания динамики правоотношения, которые представляют собой определенные факты реальной действительности, с наличием которых правовые нормы связывают возникновение, изменение и прекращение соответствующих прав и обязанностей правосубъектного лица (юридические факты).

Юридические факты — факты реальной действительности, с которыми действуюкращение гражданских прав и обязанностей, а также порождают правовую связанность субъектов.

Юридические факты разнообразны и классифицируются по различным основаниям. По признаку зависимости от воли субъектов они подразделяются на действия и события.

Кроме того, в литературе было высказано мнение о том, что нельзя свести фактические обстоятельства, с которыми связано возникновение правоотношения, только к действиям и событиям. Бывает, что для возникновения правоотношения требуется ряд последовательно совершившихся фактов. Или бывают такие обстоятельства, предусмотренные в норме права, которые не являются ни событиями, ни действиями. К ним, частности, относятся сроки .

Юридические факты — действия . В действиях проявляется воля субъектов — физических и юридических лиц . При этом по устоявшемуся представлению действие определяется применительно к данной ситуации как единство воли и ее изъявления. Однако нужно помнить, что соответствие воли волеизъявлению является необходимым признаком не только сделок и юридических актов, но и односторонних действий.

По признаку дозволенности законом действия бывают правомерные и неправомерные. Правомерные — это действия, соответствующие требованиям законов, иных правовых актов и принципов права . Неправомерные — это действия, нарушающие предписания законов, иных правовых актов и принципов права. К числу неправомерных действий, порождающих гражданские правонарушения , можно отнести:

  • причинение вреда (ущерба) (так называемые деликты); нарушения договорных обязательств ;
  • неосновательное обогащение — приобретение или сбережение имущества за счет средств другого лица без достаточных оснований;
  • злоупотребление правом; действия, совершенные в виде сделок, признанных недействительными;
  • действия, нарушающие исключительные права авторов произведений науки, литературы, искусства и патентообладателей, и др.

Правомерные действия , в свою очередь, подразделяются на юридические акты и юридические поступки. Среди них необходимо выделить односторонние действия.

Юридические акты — правомерные действия субъектов, имеющие целью возникновение, изменение или прекращение гражданских прав или только достижение правовой связанности одного субъекта. Такими односторонними действиями являются оферта, составление завещания, односторонне расторжение договора , действия в интересах лица без полномочия и многие другие, специально указанные в законе.

Основным видом гражданско-правовых юридических актов являются сделки — волевые действия юридического или физического лица , направленные на достижение определенного правового результата. Например, совершая сделку купли-продажи, субъект стремится приобрести право собственности на деньги или вещь .

При этом поскольку большинство сделок представляет собой договоры, говорят о том, что в понятии договор (сделка) смешиваются два разных понятия — договор (сделка) как юридический факт и договор (сделка) как форма существования правоотношения.

Поэтому юридическим фактом — сделкой следует считать действие, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. В отличие от этого само правоотношение, основанием движения которого является договорсделка, точнее именовать договорным правоотношением.

Наряду с гражданско-правовыми актами гражданские права могут порождаться административными актами государственных органов и органов местного самоуправления , предусмотренными законом и иными правовыми актами в качестве основания их возникновения. Такие акты являются по своей природе ненормативными и непосредственно направлены на возникновение гражданских прав и обязанностей у конкретного субъекта — адресата акта.

В условиях существовавшей в России государственной централизованно регулируемой экономики на формирование содержания гражданских правоотношений, опосредовавших экономические процессы, большое влияние оказывали плановые акты по распределению товаров и продукции, по определению объема, характера, количества и содержания услуг и т.п., представлявшие собой разновидность административных актов.

В условиях рыночной экономики в качестве оснований возникновения гражданских прав и обязанностей выступают качественно иные административные акты. Например, одним из основных средств упорядочения рыночных отношений является лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности . Выдача государственным органом или органом местного самоуправления какому-либо субъекту права лицензии означает предоставление ему права осуществлять, не выходя за границы лицензии, определенную деятельность (например, оказание платных банковских услуг и т.д.) либо совершать определенные сделки (например, внешнеэкономические по вывозу стратегически важного сырья, валютные операции, связанные с движением капитала , и т.д.).

Другой разновидностью административных актов, порождающих гражданские права и обязанности, являются акты, подобные вынесению органами государственной власти или местного самоуправления решений об изъятии земельных участков, которые не используются в соответствии с их назначением, а также подобные реквизиции имущества, при которых в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотии и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества возмездно изымается у собственника по решению государственного органа.

Важную роль в процессе возникновения, изменения или прекращения гражданских прав играют такие административные акты, как государственная регистрация юридических действий и событий. Особым видом юридических актов являются судебные решения, устанавливающие гражданские права и обязанности.

В качестве примера можно привести решения о признании права собственности на самовольное строение при условии, что земельный участок в установленном порядке будет предоставлен застройщику; о принудительном заключении договора на условиях, определенных в судебном решении, и им подобные.

Юридические поступки — правомерные действия субъектов, с которыми закон связывает определенные юридические последствия независимо от того, была ли у субъектов цель достижения того или иного правового результата. Например, к числу таких юридических фактов относятся находка потерянной вещи, обнаружение клада. Эти действия, если даже субъекты не предполагали этого, при определенных условиях порождают у них право собственности на найденную вещь, обнаруженный клад. Несомненно, что к юридическим поступкам относится и создание произведений литературы, науки и искусства. Авторское право на эти результаты интеллектуальной деятельности возникает в силу самого факта их создания. Автор может даже и не знать о комплексе прав, которые возникают у него, но он становится их обладателем при наличии самого факта создания произведения.

В силу отмеченного нельзя отнести к юридическим поступкам создание изобретения, полезной модели и промышленного образца, так как права на изобретение, полезную модель и промышленный образец могут возникнуть при признании указанных технических решений таковыми патентным ведомством и выдаче патентов на изобретение, промышленный образец и свидетельства на полезную модель.

Юридические факты — события . События — явления реальной действительности, которые происходят независимо от воли человека . Например, такое событие, как сильное землетрясение, является юридическим фактом, порождающим право страхователя жилого дома на получение страхового возмещения, т.е. право на компенсацию ущерба, возникшего у него вследствие разрушения дома в результате этого землетрясения. Такое событие, как смерть человека, может породить многочисленные правовые последствия, в том числе по наследованию имущества.

События подразделяются на абсолютные и относительные. Абсолютные события — такие явления, возникновение и развитие которых не связаны с волевой деятельностью субъектов. К их числу относятся стихийные бедствия и другие природные явления. Относительные события — такие явления, которые возникают по воле субъектов, но развиваются и проистекают независимо от их воли. Так, смерть убитого есть относительное событие, ибо само событие (смерть) возникло в результате волевых действий убийцы, но одновременно это событие (смерть) явилось следствием патологических изменений в организме потерпевшего , уже не зависящих от воли убийцы.

Близки к относительным событиям такие юридические факты, как сроки. Сроки по происхождению зависят от воли субъектов или воли законодателя, но течение сроков подчинено объективным законам течения времени (см. подробнее гл. 11 настоящего учебника). Сроки играют самостоятельную и многогранную роль в механизме гражданско-правового регулирования общественных отношений. В одних случаях наступление или истечение срока автоматически порождает, изменяет или прекращает гражданские права и обязанности (например, авторское право наследников прекращается из одного факта истечения 50 лет со дня смерти автора), в других — наступление или истечение срока порождает гражданско-правовые последствия в совокупности с определенным поведением субъектов (например, просрочка исполнения обязательства может служить основанием возложения ответственности при наличии виновных действий должника или кредитора; истечение срока приобретательной давности при условии добросовестного, открытого и непрерывного владения субъектом не своим имуществом может породить у него право собственности на это имущество и т.п.).

Юридические составы . Возникновение, изменение или прекращение правоотношений может быть обусловлено одним юридическим фактом или совокупностью юридических фактов, которая именуется юридическим составом.

В юридические составы могут входить в различных комбинациях как действия, так и события. Так, для возникновения права на страховое возмещение помимо такого юридического факта — события, как землетрясение, разрушившее дом, необходимо наличие другого юридического факта — действия, а именно такого как договор страхования , заключенный страхователем — собственником дома со страховщиком.

В одних случаях юридические составы порождают правовые последствия при условии возникновения составляющих их юридических фактов в строго определенном порядке и наличия их, вместе взятых, в нужное время. Например, наследник, указанный в завещании, может стать собственником наследуемого имущества при наличии следующих юридических фактов, разворачивающихся в строгой последовательности: составление завещания наследодателем; открытие наследства; принятие наследства наследником. В общей теории права такие юридические составы именуются сложными (связанными) системами юридических фактов.

В других случаях юридические составы порождают правовые последствия только при наличии всех, вместе взятых, необходимых юридических фактов независимо от того, в какой последовательности они возникли. Так, приостановление срока исковой давности наступает при наличии следующих фактов (причем совершенно безразлично, в каком порядке они накапливаются): нахождение истца или ответчика в составе Вооруженных Сил; переведение данных Вооруженных Сил на военное положение . Важно только то, чтобы эти два факта были в наличии и возникли в течение последних шести месяцев срока исковой давности. Юридические составы указанного вида именуются в общей теории права простыми (свободными) комплексами юридических фактов.

Особую разновидность юридических составов в механизме гражданско-правового регулирования представляют собой составы, обязательным элементом которых является такой юридический факт, как государственная регистрация действия или события. Особая роль таких юридических составов заключается в том, что само по себе наличие юридического факта в форме действия или события при отсутствии факта их государственной регистрации не вызывают гражданско-правовых последствий. Так, сделки с недвижимым имуществом порождают права на такое имущество только при условии их государственной регистрации, а такое событие, как смерть человека, может породить наследственные правоотношения, только будучи зарегистрированным в качестве акта гражданского состояния. Существование таких юридических составов объективно необходимо, так как государственная регистрация прав, действий, событий является средством публичного контроля за гражданским оборотом в целях обеспечения наиболее полной охраны важнейших имущественных и личных прав , благ и свобод субъектов.

Гражданское право как отрасль права

§ 1. Гражданское право как частное право.
§ 2. Гражданское право как отрасль права.

§ 1. Гражданское право как частное право

1. Понятие частного права

Деление права на частное и публичное традиционно присуще правовым системам континентальной Европы, включая российскую. Оно основано на различии частных и публичных интересов. Частное право - это та часть объективного права, которая регулирует взаимоотношения частных лиц, основанные на их интересах и реализуемые к их поль- зе, причем такое регулирование осуществляется в значительной мере с помощью правил диспозитивного, или субсидиарного (восполнитель- ного), а не только императивного (строго обязательного) характера. Гражданское право наиболее ярко отражает в своих правилах частно- правовое регулирование, защищая сферу частных интересов граждан от произвольного вмешательства государства и предоставляя им ши- рокие возможности саморегулирования складывающихся между ними имущественных и неимущественных отношений.

Вместе с тем частное право не может обойтись без использования императивных правил, в том числе запретов. Так, преимущественно императивный характер носят правила, определяющие правовой ста- тус (положение) участников гражданско-правовых отношений и граж- данско-правовой режим некоторых принадлежащих им вещей и иму- щественных прав (например, гражданско-правовой режим недвижи- мого имущества и содержание вещных прав).

Исторический опыт свидетельствует, что частное право и основ- ные частноправовые начала (принципы), например такие, как неприкосновенность частной собственности или свобода договоров, нигде и никогда не действовали в «чистом виде», наоборот, они всегда под- вергались тем или иным публично-правовым ограничениям. В этой связи уместно привести слова крупнейшего отечественного цивили- ста дореволюционного времени И.А. Покровского: «Не подлежит ни- какому сомнению, что государство может и даже обязано ограничивать, т.е. вводить в известные рамки, индивидуальную свободу и в этом смысле приносить индивидуальные интересы в жертву общественным. Но, спрашивается, безгранична ли власть государства в этом отношении? Может ли оно предъявлять к индивиду всякие требования, какие только найдет нужным в интересах «общего блага», или же, напротив, есть такие стороны личного существования, в которые никакое внешнее вторжение недопустимо?»

Признание частного права состоит, следовательно, не в разрешении или исключении вмешательства государства в частные дела своих граждан, поскольку в ряде случаев оно, очевидно, является просто необхо- димым, а в ограничении этого вмешательства, в установлении для него строгих рамок и форм гражданским законом, т.е. частным правом.

Разграничение частного и публичного права необходимо, поскольку отношения, включаемые в ту или другую сферу, приобретают при этом различный правовой режим. Объективная основа этого деления состоит в том, что сколько-нибудь развитые общественные, прежде всего имущественные, отношения немыслимы без инициативы и са- мостоятельности участников, а в конечном счете - без признания их участников независимыми друг от друга частными собственниками со своими собственными, частными (имущественными, а также и неимущественными) интересами.

Основной критерий деления права на частное и публичное состоит в характере и способах (методах) воздействия их норм на регули- руемые отношения. Частное право построено на началах координации (согласования) деятельности юридически равных участников регули- руемых отношений, реализующих собственные (частные) интересы, и потому представляет собой систему их децентрализованного регу- лирования, в значительной мере - саморегулирования. В отличие от него публичное право построено на принципе субординации (подчи- нения) неравноправных субъектов, деятельность которых связана с осуществлением государственных и общественных (публичных) интересов, и потому представляет собой систему централизованного ре- гулирования соответствующих отношений.

При этом различие частного и публичного права обусловлено самой природой регулируемых ими отношений. Экономические отношения рыночного товарообмена предполагают предоставление их участникам максимальной (хотя, разумеется, и не безграничной) свободы, стимулирующей их инициативу и предприимчивость. С этой точки зрения частное право является порождением свободного экономического раз- вития, ибо, по справедливому замечанию И.А. Покровского, «экономический прогресс возможен только под условием признания свобо- ды хозяйственной инициативы и самодеятельности». Следовательно, частное право составляет базу, ядро всякого правопорядка, основан- ного на рыночной организации хозяйства.

2. Гражданское право как частное право

Гражданское право, составляя во всяком правопорядке основу ча- стного права, регулирует различные отношения граждан и их организаций прежде всего с учетом их частных интересов. Для этого оно долж- но оформлять данные отношения таким образом, чтобы их участни- ки находились в юридически равном положении по отношению друг к другу, потому что при этом условии они получают достаточно ши- рокую автономию (свободу) воли в выборе конкретного варианта по- ведения, а основой их равенства и автономии воли является их иму- щественная обособленность (самостоятельность).

Юридическое равенство участников гражданско-правовых отноше- ний предполагает отсутствие властного подчинения одной стороны отношения другой. Если, например, продавец по договору купли-прода- жи требует от покупателя оплаты стоимости товара, то это требование основано на том, что покупатель при заключении договора сам согласился на соответствующие условия. Если же деньги изымаются у лица в качестве налога, то никакого его согласия на это не требуется. Поэто- му речь идет именно о формально-юридическом, а не о фактическом (экономическом) равенстве сторон. Учет последнего противоречил бы существу правового регулирования как применения «равного масштаба к неравным людям». Впрочем, положение заведомо более слабой стороны в ряде случаев может и учитываться, например, с помощью осо- бых гражданско-правовых способов защиты интересов граждан-пот- ребителей в их взаимоотношениях с профессиональными предприни- мателями.

Автономия воли составляет необходимое условие для принятия ча- стными лицами свободного решения относительно того, вступать ли им в те или иные гражданские првоотношения или нет, а если всту- пать, то с кем именно и на каких условиях. Поэтому такие решения они принимают по своей инициативе, на свой риск и под собственную имущественную ответственность. С учетом своих интересов они также самостоятельно решают, использовать ли принадлежащие им гражданские (частные) права или нет, в том числе защищать ли их, например, в судебном порядке или отказаться от такой защиты, требовать пол- ного или частичного удовлетворения своих требований и т.д.

Для того чтобы участники рассматриваемых отношений могли са- мостоятельно, по своей инициативе принимать решения об использо- вании принадлежащего им имущества, чтобы они могли как присваи- вать полученный от участия в имущественных отношениях доход, так и нести риск возможных убытков, самостоятельно отвечая по своим обязательствам перед другими участниками, их имущественная само- стоятельность (обособленность) должна быть максимальной. Поэтому-то они, как правило, и выступают в качестве частных собственни- ков своего имущества. Именно статус собственников предопределяет и юридическое равенство участников (в том смысле, что они наделены законом равными возможностями и равной ответственностью за результаты своей деятельности), и свободу (автономию) воли в ис- пользовании собственного имущества, и самостоятельность (диспозитивность) в распоряжении принадлежащими им имущественны- ми правами.

В сферу гражданского (частного) права включаются и личные неимущественные отношения, связанные с наличием определенных ча- стных неимущественных (нематериальных) интересов. Прежде всего, это многие интересы человеческой личности как таковой (связанные с признанием ее индивидуальности, чести и достоинства, телесной неприкосновенности, тайны личной жизни и т.п.), а также интересы создателей различных нематериальных, духовных благ (например, авторов произведений науки, литературы и искусства). Природа данных отношений также предполагает их частноправовое регулирование. Оно тоже заключается в наделении их участников равным юридическим фстатусом (положением) и признанием автономии их воли и самостоя- тельности в правовом оформлении своих взаимосвязей.

Таким образом, с позиций учения о частном праве гражданское право можно определить как основную отрасль права, регулирующую частные (имущественные, а также личные неимущественные) отноше- ния лиц, являющихся собственниками своего имущества, которые формируются по инициативе их участников и преследуют цели удовлетво- рения их собственных (частных) интересов.

3. Система частного права

В отечественной правовой системе частное право всегда было пред- ставлено прежде всего гражданским правом - одной из основных, фундаментальных правовых отраслей.

В советское время, после отказа от деления права на частное и пуб- личное, из гражданского права в качестве самостоятельных правовых от- раслей выделились семейное и трудовое право, «на стыке» гражданско- го и административного права возникли земельное право и природоре- сурсное право, а позднее - комплексное (межотраслевое) экологическое (природоохранное) право. Возвращение к традиционным основам пра- вовой системы, базирующейся на принципиальном различии частного и публичного права, потребовало известной переоценки правовой при- роды этих «смежных» с гражданским отраслей права. Так, после отказа от исключительной собственности государства на землю и разрешения гражданско-правовых сделок с земельными участками соответствующие отношения стали частноправовыми (гражданско-правовыми) и вышли из предмета земельного права. Последнее должно быть сосредоточено те- перь не на регламентации чужеродных для этой отрасли вещных прав на земельные участки и их оборота, а на установлении публично-пра- вового режима различных земель (их целевое назначение, кадастровый учет и мониторинг, требования природоохранного характера и т.п.).

1 Закрепленные действующим Земельным кодексом Российской Федерации (СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147; далее - ЗК) попытки урегулировать оборот земельных участков и их правовой режим как недвижимых вещей с помощью «специальных» земельно-правовых, а не гражданско-правовых предписаний (п. 3 ст. 3 ЗК) представляют собой типичный «пе- режиток» прежнего правопорядка, в котором в силу национализации земли все земель- ные отношения регулировались исключительно земельным (по сути - административ- ным) правом. Переход к рыночной организации экономики неизбежно требует развития товарно-денежных отношений землепользования, оформляемых гражданским правом, оставляя земельному (публичному) праву правовой режим земли как природного ресурса -«достояния народов, проживающих на соответствующей территории». Это же относится и к природоресурсному (водному, горному и т.д.), и к природоохранному (экологическому) праву. Все эти правовые от- расли теперь включаются в сферу публичного права.

Частноправовые начала возрастают и в сфере семейных отноше- ний, о чем, в частности, свидетельствует законодательное призна- ние возможности заключения брачных контрактов. Между членами семьи возникают разнообразные имущественные отношения, с по- мощью которых семья выполняет функцию экономической ячей- ки общества. Вместе с тем семейное право всегда характеризовалось преобладанием неимущественных элементов над имущественными и принципом минимального вмешательства государства в семейные отношения (осуществляемого главным образом с целью защиты ин- тересов малолетних или нетрудоспособных членов семьи), а также добровольным и равноправным характером брачно-семейных связей. Поэтому следует говорить о частноправовой природе отечественного семейного права как самостоятельной правовой отрасли.

Международное частное право никогда не утрачивало своей частноправовой природы. От гражданского права его отличают широкое использование международно-правовых норм и возможность приме- нения к регулируемым отношениям правил других (зарубежных) пра- вопорядков, устанавливаемая специальными коллизионными нор- мами национального права. Международно-правовая «составляющая» данной правовой отрасли, строго говоря, вообще не позволяет полностью включать ее в какую-либо национальную правовую сис- тему. Вместе с тем международное частное право, безусловно, осу- ществляет частноправовое регулирование отношений, входящих в его предмет.

Трудовое право также построено на началах юридического равенства, инициативы и имущественной самостоятельности участников регули- руемых им отношений. Поэтому в европейском континентальном пра- ве оно является разновидностью частного права, а в российском праве признается самостоятельной правовой отраслью. В трудовом праве со- держится широкий круг социальных гарантий работников, установлен- ных в общественных (публичных), а не только в частных интересах, что влечет известные особенности правового регулирования. Вместе с тем самостоятельность трудового права, как и его тесная генетическая связь с гражданским правом, обычно не подвергается сомнению.

Гражданское право;

Семейное право;

Трудовое право;

Международное частное право.

Данное положение составляет особенность отечественной систе- мы частного права, поскольку в континентальном европейском пра- ве перечисленные правовые образования обычно рассматриваются в качестве составных частей (подотраслей) гражданского права, а ча- стное право во многих случаях традиционно разделяется на гражданское и торговое (коммерческое) право.

В российском праве никогда не выделялось самостоятельное ком- мерческое (торговое) право, поскольку для его обособления не было ни исторических, ни социально-политических причин. Конечно, раз- витая предпринимательская (коммерческая) деятельность немысли- ма без публично-правового контроля и ряда необходимых ограниче- ний, которые, однако, «не меняют природы коммерческого права как частного, не отменяют действия общих принципов частного права». В отечественном правопорядке коммерческое (торговое) право следует рассматривать в качестве подотрасли (составной части) гражданского права.

Иначе обстоит дело с «предпринимательским (хозяйственным) правом»: попытки объявить его самостоятельной правовой отраслью ос- нованы на принципиальном отказе от деления права на частное и пуб- личное, которое имело место в прежнем отечественном правопорядке, оформлявшем «плановое ведение хозяйства», а потому ни теоретиче- ски, ни практически неприемлемо в нынешних условиях развиваю- щейся рыночной экономики. При этом последняя вовсе не исключа- ет, а предполагает определенное государственное (публично-правовое) регулирование в установленных законом формах и пределах. Однако предпринимательская деятельность по самой своей сути предполага- ет главенствующую роль частноправового регулирования. Поэтому абз. 3 п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК) прямо устанавливает, что отношения между предпринимателями или с их участием регулирует именно гражданское законодательство. В регулировании предпринимательской деятельности частное и пуб- личное право взаимодействуют, но вовсе не «сливаются» в некую но- вую «отрасль права», искусственно «объединяющую» юридически раз- нородные (разноотраслевые) подходы.

Следует признать, что «в России нет, да и не было серьезных пред- посылок для дуализма частного права, выделения предприниматель- ского (хозяйственного) или коммерческого права как самостоятель- ных отраслей права, основанных на отдельных кодифицированных актах. Предпринимательские отношения многообразны, различны по своей природе и охватывают как частноправовые отношения, регули- руемые гражданским, трудовым законодательством, так и публично- правовые отношения, регламентация которых нашла отражение в На- логовом кодексе Российской Федерации, Кодексе Российской Феде- рации об административных правонарушениях и других нормативных актах публичного права»1.

§ 2. Гражданское право как отрасль права

1. Гражданское право в системе права

Гражданское право составляет основу частного права, является главной, ведущей отраслью в сфере частноправового регулирования. Этим определяется его место в системе права как основной, базовой отрасли, предназначенной для регулирования отношений, входящих в предмет частного права. Отсюда следует, что общие нормы и принци- пы гражданского права, а также и его отдельные институты в опреде- ленных случаях могут применяться не только в сфере гражданско-пра- вового регулирования, но и в сфере других отраслей частного права.

Основным условием для этого являются пробел (отсутствие специ- ального регулирования) в соответствующем отраслевом законодатель- стве и учет особенностей («существа») регулируемых им отношений. Иначе говоря, нормы гражданского права применяются здесь в субси- диарном (дополнительном) порядке, восполняя недостаток специаль- ной отраслевой регламентации. В сфере семейного права такое положе- ние получило прямое законодательное закрепление в ст. 4 Семейного кодекса Российской Федерации (далее - СК)2, согласно которой граж- данское законодательство применяется для регулирования семейных отношений, прямо не урегулированных семейным законодательством, если это не противоречит их существу. Аналогичное по сути положение существует и в сфере трудового права (см. ст. 419 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК))1. Напротив, нормы семейного или трудового права не используются для восполнения пробелов гражданско-правового регулирования ни при каких условиях.

Нормы гражданского права иногда могут применяться для регули- рования имущественных отношений, составляющих предмет публично-правовой сферы, если такое положение прямо предусмотрено зако- нодательством (п. 3 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федера- ции (далее - ГК)). Так, в налоговом (финансовом) праве по прямому указанию ст. 27, 29, 73-75 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК) применяются гражданско-правовые институты предста- вительства, залога, поручения, неустойки (пени). При этом регулируе- мые таким образом отношения сами не становятся частноправовыми, для их регламентации лишь используются юридические конструкции, разработанные и содержащиеся в частном (гражданском) праве.

С другой стороны, административно-правовые (публично-право- вые) нормы могут использоваться для необходимого ограничения сво- боды имущественного (гражданского) оборота в публичных интересах (лицензирование отдельных видов предпринимательства, антимоно- польные запреты, исключение недобросовестной конкуренции, опре- деление цен и тарифов на продукцию или услуги естественных моно- полий и т.д.). Однако в этих случаях речь идет о регулировании публич- ных (организационно-имущественных) отношений, не являющихся предметом гражданского права, а составляющих предпосылку (условия) гражданско-правовой регламентации имущественного оборота.

2. Предмет гражданского права

Общественные отношения, которые регулируются гражданским пра- вом, составляют его предмет. Во-первых, это имущественные отношения, которые представляют собой отношения, возникающие между людьми по поводу имущества - материальных и нематериальных благ, имею- щих экономическую форму товара. В качестве товара названные блага могут отчуждаться от их обладателей, переходя от одних лиц к другим и образуя тем самым товарообмен - имущественный оборот.

Во-вторых, это личные неимущественные отношения, возникаю- щие по поводу неимущественных (нематериальных) благ, тесно свя- занных с личностью их обладателей. Такие блага неотчуждаемы и не могут переходить от одних лиц к другим. Поэтому отношения по их использованию в значительной мере сводятся к охране этих благ от неправомерных посягательств на них со стороны других лиц (защи- та чести, достоинства и деловой репутации граждан и организаций; право граждан на имя, личную и телесную неприкосновенность, тай- ну личной жизни; право авторства на произведения науки, литерату- ры и искусства и т.п.).

Обе эти группы отношений объединяет то обстоятельство, что они основаны на равенстве, автономии воли и имущественной самостоя- тельности участников, т.е. возникают между юридически равными и независимыми друг от друга субъектами, собственниками своего имущества. Иначе говоря, это частные отношения, возникающие ме- жду субъектами частного права.

Имущественные, а также неимущественные отношения, не отве- чающие указанным признакам, не относятся к предмету гражданского права и не могут регулироваться его нормами. Прежде всего это каса- ется имущественных отношений, основанных на административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в частности налоговых и других финансовых отношений, участники которых не яв- ляются юридически равными субъектами. По этой же причине из сфе- ры действия гражданского права исключаются отношения по управ- лению государственным и муниципальным имуществом, возникаю- щие между органами публичной власти.

3. Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом

Имущественные отношения, входящие в предмет гражданского права, в свою очередь разделяются на:

1) отношения, связанные с принадлежностью имущества определен- ным лицам. При этом принадлежность материальных благ (вещей) юридически оформляется вещным правом, а принадлежность не- материальных благ товарного характера (главным образом резуль- татов творческой деятельности) - исключительными (интеллекту- альными) правами;

2) отношения, связанные с управлением имуществом организаций - юридических лиц (большинство из которых являются корпорация- ми, основанными на членстве их участников). Они оформляются корпоративным правом;

3) отношения по переходу имущества от одних лиц к другим, которые оформляются главным образом обязательственным правом, а также корпоративным правом (при реорганизации и ликвидации юриди- ческих лиц) и наследственным правом (в случаях смерти граждан- собственников).

Имущественные отношения составляют основную, преобладаю- щую часть предмета гражданского права. Они складываются по поводу конкретного имущества - материальных и нематериальных благ, эко- номически являющихся товарами. К таким благам относятся не толь- ко физически осязаемые вещи, но и имущественные права (например, право требования уплаты денежного долга, право пользования недви- жимой вещью и т.д.). Имущественные отношения возникают и по по- воду результатов работ и оказания услуг, которые совсем не обязательно воплощаются в вещественном результате (например, перевозка, хра- нение, услуги культурно-зрелищного характера), но непременно име- ют экономический характер товара. Таковыми в развитом рыночном хозяйстве становятся и имеющие нематериальную (невещественную) природу результаты интеллектуального творчества (произведения нау- ки, литературы и искусства, изобретения, промышленные образцы, программы для ЭВМ и т.д.), а также средства индивидуализации това- ров и их производителей (товарные знаки, коммерческие обозначения, наименования мест происхождения товаров и т.д.), которые вообще бессмысленны вне товарного оборота.

Имущественные отношения - это фактические, экономические по своей социальной природе отношения, возникающие между людьми по поводу различного имущества (товаров) и представляющие собой весьма широкий круг отношений по производству, распределению, обмену и потреблению различных экономических благ1. Гражданско- правовому регулированию подвергается та их часть, которая выражает существование товарного хозяйства, рыночную организацию эконо- мики, т.е. отношения независимых и самостоятельных товаровладельцев (частных собственников). Такие отношения отличаются некоторыми общими признаками:

* во-первых, они характеризуются имущественной обособленностью уча- стников, причем степень этой обособленности такова, что позволяет им самостоятельно распоряжаться имуществом и одновременно не- сти самостоятельную имущественную ответственность за результаты своих действий. Иначе говоря, в роли таких участников, как правило, выступают товаровладельцы - собственники своего имущества;

* во-вторых, рассматриваемые отношения по общему правилу носят эквивалентно-возмездный характер, свойственный нормальному то- варообмену, стоимостным экономическим отношениям. Возмож- ны, конечно, и безвозмездные имущественные отношения (напри- мер, дарение, безвозмездный заем, безвозмездное пользование чужим имуществом и т.д.). Они, однако, вторичны, производны от возмезд- ных имущественных отношений и не являются обычной формой то- варообмена1;

* в-третьих, участники данных отношений, будучи самостоятельными товаровладельцами, выступают в качестве равноправных и незави- симых друг от друга субъектов, которые не находятся в состоянии административной или иной властной подчиненности.

Нетрудно видеть, что все названные признаки обусловлены то- варно-денежным характером имущественных отношений, входящих в предмет гражданского права. Имущественные отношения, имеющие иную (нетоварную) природу и, следовательно, не отвечающие указан- ным признакам (например, бюджетные, налоговые и иные финансо- вые отношения, отношения по управлению объектами государствен- ной и муниципальной собственности и т.п.), не входят в предмет гра- жданского права и не регулируются им.

Товарно-денежные (стоимостные) имущественные отношения, во- площающие в себе товарное хозяйство, отражают как статику этого хо- зяйства - отношения принадлежности, присвоенности материальных и иных экономических благ, которые составляют предпосылку и резуль- тат товарообмена, так и его динамику - отношения перехода матери- альных и иных благ, т.е. собственно процесс обмена товарами (вещами, результатами работ, услугами и т.д.). Понятно, что обе эти стороны тес- но связаны и взаимообусловлены: товарообмен невозможен без при- своения участниками его объектов, а присвоение обычно является результатом обмена. В свою очередь каждая из этих групп экономических (имущественных) отношений оформляется (регулируется) различными подотраслями и институтами гражданского права: вещным правом, кор- поративным правом, исключительными (интеллектуальными) правами, обязательственным правом, наследственным правом.

4. Личные неимущественные отношения, регулируемые гражданским правом

Личные неимущественные отношения, входящие в предмет граж- данского права, не являются по своей сути экономическими отноше- ниями. Но при этом одни из них некоторым образом связаны с иму- щественными отношениями, а другие, напротив, характеризуются сугубо личностной природой. Поэтому личные неимущественные от- ношения, составляющие предмет гражданско-правового регулирова- ния, состоят из двух групп.

Первая группа - это личные неимущественные отношения создателей результатов интеллектуального творчества (авторов, патентообладателей, исполнителей и т.д.). Так, отношения авторства на произведения науки, литературы и искусства или на изобретения возникают вне зависимости от возможности использования соответствующих объектов в качестве товаров в имущественном обороте. Признание авторства на эти объекты влечет появление прежде всего ряда неимущественных интересов (в част- ности, защита имени создателя, наименования и содержания его произ- ведения от необоснованных воспроизведений, искажений, заимствова- ний и т.п.), которые подлежат гражданско-правовой охране.

Вместе с тем названные нематериальные объекты становятся това- рами, в связи с чем возникают имущественные отношения по их ис- пользованию, а за их создателями наряду с личными неимуществен- ными правами признаются также исключительные (имущественные) права. И те и другие теперь объединяются законом в общую категорию

«интеллектуальных прав» (ст. 1226 ГК), что свидетельствует по край- ней мере об их взаимосвязи1. Однако личные неимущественные права авторов результатов интеллектуальной деятельности, как и сами не- материальные объекты их творчества, неотчуждаемы и непередаваемы, т.е. не способны служить объектами имущественного оборота, тогда как имущественным (исключительным) правом на их использование его обладатель может распоряжаться различными способами, включая передачу (отчуждение) другим лицам на возмездных началах.

Другая группа личных неимущественных отношений характеризуется сугубо личным (личностным) характером и полным отсутствием связи с имущественным оборотом. Речь идет об отношениях, возни- кающих в связи с признанием неотчуждаемых прав и свобод человека и других принадлежащих ему нематериальных благ (жизнь и здоровье, достоинство личности, ее честь и доброе имя, неприкосновенность частной жизни и т.п.). По поводу названных объектов могут склады- ваться лишь чисто личностные отношения, которые не имеют какого- либо экономического содержания и объекты которых не могут стать предметом товарообмена. Данные нематериальные блага неотделимы от человеческой личности и не могут ни отчуждаться другим лицам, ни прекращаться по каким-либо основаниям.

Такие отношения, как и лежащие в их основе нематериальные, не- отчуждаемые блага личности, прежде всего защищаются гражданским правом присущими ему средствами. Например, их обладателям пре- доставляются возможности предъявления судебных исков о пресече- нии действий, нарушающих их неимущественные права и интересы (опровержении порочащих сведений, компенсации морального вре- да и т.п.). Реальные формы использования указанных нематериальных и неотчуждаемых благ в большинстве случаев исключают их полно- ценное гражданско-правовое регулирование, поскольку носят чисто фактический характер. Поэтому действующее законодательство огра- ничивается их защитой от неправомерных посягательств (п. 2 ст. 2 и п. 2 ст. 150 ГК). Создать систему содержательных, «позитивных» правил, устанавливающих самостоятельный гражданско-правовой режим на- званных объектов, отечественному законодателю пока не удалось. Несмотря на это, в теоретической литературе господствует мнение о том, что личные неимущественные отношения не только защищают- ся, но и регулируются гражданским правом, представляя собой полноценную часть его предмета.

Следует подчеркнуть, что ранее действовавшее гражданское зако- нодательство, включая первоначальную редакцию п. 1 ст. 2 ГК, тради- ционно говорило о личных неимущественных отношениях, связанных с имущественными, прямо или по сути противопоставляя их «иным», т.е. не связанным с имущественными личным неимущественным отно- шениям. «Но за прошедшие почти полвека ни закон, ни практика его применения, ни наука гражданского права не смогли достаточно яс- но и определенно сказать, в чем именно должна состоять и выражать- ся «связь» личных неимущественных отношений с имущественными для того, чтобы первые могли признаваться полноправным предметом регулирования со стороны гражданского законодательства»1. Поэто- му абз. 1 п. 1 ст. 2 ГК (действующий с 1 января 2008 г. в редакции Фе- дерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ) более не содержит указания на такую «связь». Тем самым в предмет гражданского права включены любые личные неимущественные отношения, основанные на равенстве и автономии воли их участников.

5. Метод гражданского права

Метод правового регулирования представляет собой комплекс пра- вовых средств и способов воздействия соответствующей отрасли права на общественные отношения, составляющие ее предмет. Отраслевой метод правового регулирования общественных отношений раскрыва- ется в четырех основных признаках:

* характер правового положения участников регулируемых отно- шений;

* особенности возникновения правовых связей между ними;

* специфика разрешения возникающих конфликтов;

* особенности мер принудительного воздействия на правонаруши- телей.

При этом для метода гражданского права, учитывая особенности регулируемых им отношений, характерны дозволение и правонаделе- ние, т.е. предоставление субъектам возможностей совершения ини- циативных юридических действий - самостоятельного использова- ния различных правовых средств для удовлетворения своих по- требностей и интересов2. С учетом этого названные признаки для

метода гражданско-правового регулирования выглядят следующим образом.

Экономическая независимость и самостоятельность участников регулируемых гражданским правом отношений закрепляются путем признания их юридического равенства, составляющего основную, но не единственную характеристику метода гражданского права1. Речь идет именно о юридическом, а не об экономическом (фактическом) равен- стве, которое практически всегда отсутствует. Само юридическое ра- венство означает отсутствие заранее установленной власти одних уча- стников гражданско-правовых отношений к принуждению других, но вовсе не равенство в содержании их конкретных прав и обязанностей (например, в отношениях займа должник не обладает никакими пра- вами: на нем лежит лишь обязанность вернуть долг).

Самостоятельность и экономическая независимость участников по общему правилу исключают возникновение между ними каких-либо правоотношений помимо их согласованной, общей воли (по воле толь- ко одного из них или по указанию органа публичной власти). Поэтому наиболее часто встречающимся (хотя и отнюдь не единственным) осно- ванием возникновения прав и обязанностей участников гражданского оборота является их договор (соглашение). Односторонние же действия лица чаще всего влекут здесь возникновение или прекращение обязан- ностей, а не приобретение прав, причем именно в отношении этого ли- ца, но не других субъектов (например, обязанность организатора тор- гов заключить соответствующий договор с их победителем; исполнение должником своего обязательства уплатить денежный долг и т.п.).

Предоставление сторонам права самим определять свои взаимоот- ношения и их содержание отражается в преобладании в гражданском праве диспозитивных предписаний, содержащих возможность для уча- стников регулируемых отношений самостоятельно выбрать наиболее целесообразный для них вариант поведения. Более того, они вольны по своему усмотрению использовать или не использовать предостав- ляемые им гражданским правом средства защиты их интересов. Этим и предопределяется инициативный характер подавляющего большин- ства гражданских правоотношений. В имущественном (гражданском)обороте получение необходимого участникам результата в виде удов- летворения тех или иных потребностей зависит, таким образом, пре- жде всего от их инициативы и умения организовывать свои отноше- ния и не исключает, а предполагает известный имущественный риск. Именно к сфере гражданского права относится старая юридическая мудрость: «право поддерживает бодрствующего, а не спящего».

Экономическая независимость и равенство участников также пред- полагают, что споры между ними могут разрешать только независимые от них органы, не связанные с кем-либо из них организационно-вла- стными, имущественными, личными или иными отношениями. От- сюда - судебный порядок защиты гражданских прав и разбирательства возникающих конфликтов, осуществляемый согласно п. 1 ст. 11 ГК го- сударственными судами общей юрисдикции или государственными арбитражными судами, а также самостоятельно создаваемыми сто- ронами спора третейскими судами1. Если даже закон предусматрива- ет административный порядок разрешения какого-либо гражданско- правового спора, принятое в таком порядке решение в любом случае может быть обжаловано в суд (п. 2 ст. 11 ГК).

Поскольку преобладающую массу отношений, регулируемых граж- данским правом, составляют имущественные отношения, граждан- ско-правовая ответственность, как и большинство других гражданс- ко-правовых мер защиты, тоже носит имущественный характер. Она состоит в возмещении потерпевшей от правонарушения стороне иму- щественных убытков либо также во взыскании в ее пользу иных сумм (неустойки) или имущества, как правило, не превышающих размер убытков. Иначе говоря, ответственность в гражданском праве имеет компенсационный характер, соответствующий принципу эквивалент- ности (возмездности), действующему в сфере стоимостных, товарно-де- нежных отношений. Возмещение морального вреда по гражданскому праву тоже осуществляется в денежной (имущественной) форме (ч. 1 ст. 151, п. 1 ст. 1101 ГК). Даже ответственность за нарушение личных неимущественных прав может состоять в возмещении имуществен- ных убытков (п. 5 ст. 152 ГК).

1 Третейские суды в отличие от государственных судов не осуществляют правосудие по гражданским делам, а потому и не являются судами в собственном смысле слова. Они представляют собой особую юрисдикционную форму (процедуру) защиты гражданских прав, разрешенную государством для использования в сфере частноправовых отношений. В зарубежных правопорядках и в международном коммерческом обороте они традицион- но называются арбитражами, однако использование этого термина в отечественных ус- ловиях привело бы к их смешению с государственными арбитражными судами.

6. Функции гражданского права

Гражданское право как составная часть (элемент) единой правовой системы обладает присущими ему в этой системе особыми функциями (задачами). Основными функциями гражданского права являются ре- гулятивная и охранительная.

Особенностью гражданско-правового регулирования является пре- обладание в нем регулятивных задач (в сравнении, например, с функ- циями, выполняемыми уголовным правом). Роль гражданского права состоит прежде всего в регулировании нормальных экономических от- ношений, складывающихся в обществе. Иначе говоря, оно имеет де- ло не столько с правонарушениями, сколько с организацией обыч- ных имущественных (и неимущественных) взаимосвязей. Именно поэтому оно содержит минимальное количество необходимых запре- тов и максимум возможных дозволений. С помощью гражданско-пра- вового инструментария участники имущественных отношений само- стоятельно организуют свою деятельность с целью достижения необ- ходимых им результатов.

Таким образом, регулятивная функция гражданского права заклю- чается в предоставлении участникам регламентируемых отношений возможностей их самоорганизации, саморегулирования. Это отлича- ет ее от регулятивных задач, стоящих перед публичным правом. Здесь регламентация соответствующих отношений носит жестко определен- ный характер, почти не оставляющий места свободному усмотрению участников.

Охранительная функция гражданского права имеет первоочередной целью защиту имущественных и неимущественных интересов участ- ников гражданского оборота. Она направлена на поддержание иму- щественного и неимущественного состояния (статуса) добросовест- ных субъектов в положении, существовавшем до нарушения их прав и интересов. Поэтому по общему правилу она реализуется путем вос- становления нарушенных прав либо компенсации причиненных по- терпевшим убытков. Ее компенсаторно-восстановительная направлен- ность обусловлена прежде всего эквивалентно-возмездной, стоимост- ной природой регулируемых товарно-денежных отношений.

Важный аспект охранительной функции составляет также предупре- дительно-воспитательная (превентивная) задача, состоящая в стимули- ровании и организации такого поведения участников регулируемых отношений, которое исключало бы необоснованное ущемление или нарушение чужих интересов. В некоторых случаях эта функция прямо закреплена законом (ср., например, ст. 1065 ГК), в других случаях выво- дится из содержания его норм (например, п. 1 ст. 10 и п. 2 ст. 209 ГК).

7. Принципы гражданского права

Под правовыми принципами понимаются основные начала, наи- более общие руководящие положения права, имеющие в силу их за- конодательного закрепления общеобязательный характер. Такие ос- новные начала присущи как праву в целом (правовой системе), так и отдельным правовым отраслям, а также подотраслям и даже институтам и субинститутам.

Значение правовых, в том числе отраслевых, принципов двояко. С одной стороны, они отражают существо содержания, социальную направленность и главные отраслевые особенности правового регули- рования. Это позволяет лучше понимать его смысл, правильно толко- вать и применять конкретные правовые нормы.

С другой стороны, принципы права должны учитываться при об- наружении пробелов в законодательстве и применении правовых норм по аналогии. Для гражданского права это обстоятельство имеет осо- бенно важное значение, ибо оно чаще других отраслей сталкивается с такими ситуациями. Дело не только в том, что оно обычно содер- жит общие правила, в которых невозможно предусмотреть все детали чрезвычайно многообразных и сложных имущественных и неимуще- ственных отношений. Дозволительный характер гражданско-правово- го регулирования, рассчитанный на инициативу участников, заранее предполагает возможность появления таких правоотношений, кото- рые вообще не предусмотрены ни в одной правовой норме, но соот- ветствуют «общим началам и смыслу гражданского законодательст- ва» (п. 1 ст. 8 и п. 2 ст. 6 ГК). Оформление таких отношений, включая оценку их правомерности и разрешение возможных между их участ- никами конфликтов, не может осуществляться без опоры на общие принципы гражданского права.

Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные де- ла характеризует гражданское право как частное право. Он обращен прежде всего к публичной власти и ее органам, прямое, непосредст- венное вмешательство которых в частные дела, в том числе в хозяй- ственную деятельность участников имущественных отношений - то- варовладельцев-собственников, допустимо теперь только в случаях, прямо предусмотренных законом. В сфере личных неимущественных отношений данный принцип конкретизируется также в положениях о неприкосновенности частной жизни, о личной и семейной тайне граждан (ст. 23 и 24 Конституции РФ). Реализации требований этого принципа содействуют правила законодательства об имущественной ответственности органов публичной власти за незаконное вмешатель- ство в гражданские правоотношения (ст. 16 ГК), а также о возможно- сти признания судом недействительными актов публичной власти или их неприменении при разрешении спора (ст. 12 и 13 ГК).

Принцип юридического равенства характеризует правовое положе- ние (статус) участников гражданских правоотношений. Они не имеют никакой принудительной власти по отношению друг к другу, да- же если в этом качестве выступает публично-правовое образование. Напротив, все они обладают одинаковыми юридическими возможно- стями и на их действия по общему правилу распространяются одни и те же гражданско-правовые нормы. Данное положение тоже имеет в своей основе необходимость обеспечения равенства субъектов това- рообмена (товаровладельцев).

В гражданском праве имеются и необходимые изъятия из названного принципа. Так, гражданский закон предъявляет повышенные требования к предпринимателям как к профессиональным участни- кам оборота и, наоборот, предоставляет дополнительные правовые га- рантии гражданам-потребителям.

Принцип неприкосновенности собственности, как частной, так и публичной, означает обеспечение собственникам возможности исполь- зовать принадлежащее им имущество в своих интересах, не опасаясь его произвольного изъятия или запрета либо ограничений в исполь- зовании. Очевидно фундаментальное значение данного принципа для организации имущественного оборота, участники которого выступают как независимые товаровладельцы. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда (ч. 3 ст. 35 Конституции РФ), принятому на законных основаниях. Изъятие имущества в публичных интересах также допускается лишь в прямо установленных законом случаях и с обязательной предварительной равноценной компенса- цией. Таким образом, этот принцип не исключает вовсе случаев изъятия имущества у собственника, но делает их необходимым и строго ограниченным исключением из общего правила.

Действие указанного принципа исключает возможности как не- обоснованного присвоения чужого имущества, так и новых «переде- лов собственности», будь то возврат имущества «прежним владельцам» («реституция») или его принудительное изъятие и перераспределение в пользу новых владельцев. Он призван гарантировать стабильность отношений собственности (присвоения), составляющих базу имуществен- ного оборота. Что касается перераспределения бывшего публичным имущества путем его приватизации, то оно отражает волю самого пуб- личного собственника и потому не может считаться нарушением или исключением из действия рассматриваемого принципа.

Принцип свободы договора является основополагающим для развития имущественного (гражданского) оборота. В соответствии с ним субъ- екты гражданского права свободны в заключении договора, т.е. в выборе контрагента и в определении условий своего соглашения, а также в выбо- ре той или иной «модели» договорных связей (ст. 421 ГК). По общему правилу исключается понуждение к заключению договора, в том числе со стороны государственных органов.

Вместе с тем действие этого принципа подвергается определенным ограничениям. Закон предусматривает, например, невозможность от- каза коммерческой организации от заключения договора с потреби- телем (п. 3 ст. 426 ГК), установленную в интересах клиентов, а также возможность государственного регулирования цен, тарифов и т.п. (абз. 2 п. 1 ст. 424 ГК) в возмездных договорах.

Принцип диспозитивности в гражданском праве означает возмож- ность участников регулируемых отношений самостоятельно, по сво- ему усмотрению и в соответствии со своими интересами выбирать ва- рианты соответствующего поведения. Так, они в подавляющем боль- шинстве случаев самостоятельно решают, вступать или не вступать в те или иные гражданские правоотношения, требовать или не требовать исполнения обязательств контрагентом, обращаться за судебной за- щитой своих прав или нет и т.д. При этом отказ от осуществления или защиты своего права обычно не ведет к его утрате (п. 2 ст. 9 ГК).

Такая свобода выбора предполагает инициативу субъектов граж- данского оборота в достижении своих целей. Ее оборотной сторо- ной является отсутствие по общему правилу чьей бы то ни было осо- бой, в том числе государственной, поддержки в реализации частных интересов и несение самими участниками риска и всех иных пос- ледствий своих действий (как это должно происходить, например, с «обманутыми вкладчиками» различных «финансовых пирамид», гражданами, проигравшими в лотерею или в рулетку, и т.п.). Зада- ча государства в частных отношениях - установить четкие и непро- тиворечивые «правила игры», исключающие заведомую недобросо- вестность отдельных лиц, а использование этих правил в соответст- вии с принципом диспозитивности целиком является делом самих участников.

Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав пред- полагает устранение всяких необоснованных помех в развитии граж- данского оборота. Он конкретизируется, в частности, в свободе пред- принимательской и иной не запрещенной законом экономической дея- тельности (ст. 34 Конституции РФ), а также в свободе перемещения по российской территории товаров, услуг и финансовых средств (п. 3 ст. 1 ГК), характеризующей свободу имущественного оборота.

Законом при этом могут устанавливаться лишь некоторые необхо- димые в общественных (публичных) интересах ограничения, например, лицензирование отдельных видов предпринимательства, запрет моно- полизации рынка или недобросовестной конкуренции и т.п. Действие данного принципа важно и с позиций исключения искусственных, бю- рократических препятствий в осуществлении права на защиту своих ин- тересов, например, для ограничения случаев обязательного досудебного (претензионного) порядка рассмотрения некоторых споров.

Принцип запрета злоупотребления правом (п. 1 ст. 10 ГК) можно считать общим изъятием («генеральной клаузулой», или оговоркой) из общих частноправовых начал. В соответствии с ним исключает- ся безграничная свобода в использовании участниками гражданских правоотношений имеющихся у них прав. Право всегда имеет опре- деленные границы как по содержанию, так и по способам осущест- вления предусмотренных им возможностей. Такие границы - неотъ- емлемое свойство всякого права, ибо при их отсутствии право пре- вращается в свою противоположность - произвол. Так, собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежа- щего ему имущества любые действия, однако не противоречащие за- кону и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц (п. 2 ст. 209 ГК). Собственник земли или иных природных ресур- сов осуществляет свои права свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц (ч. 2 ст. 36 Конституции РФ, п. 3 ст. 209 ГК). Аналогичные ог- раничения и запреты имеются и в обязательственном праве, и в дру- гих подотраслях гражданского права. Данный принцип лежит и в ос- нове объявления недействительными кабальных и некоторых других сделок (ст. 169 и 179 ГК).

Принцип всемерной охраны и судебной защиты гражданских прав в це- лом характеризует правоохранительную функцию (задачу) гражданско- правового регулирования. В соответствии с ним участникам гражданских правоотношений предоставляются широкие возможности защиты своих прав и интересов: они могут прибегнуть как к их судебной защите, так и к самозащите, а также к применению некоторых других мер, оказы- вающих неблагоприятное имущественное воздействие на неисправных контрагентов. Гражданское право содержит большой инструментарий правоохранительных средств, позволяющих его субъектам эффективно охранять любые свои права и законные интересы (ст. 11-15 ГК).

Перечисленные общеотраслевые принципы в силу их прямого за- конодательного закрепления в ГК имеют общеобязательный характер, определяя содержание и применение всех норм российского частного права. Наряду с ними имеются общие принципы, которые определя- ют не содержание гражданско-правового регулирования обществен- ных отношений, а процесс осуществления и защиты гражданских прав и интересов их участников1. Так, закон не предъявляет к субъектам гра- жданского права общего требования разумности и добросовестности их поведения, но устанавливает презумпцию (предположение) добро- совестности и разумности их действий в случаях, когда в силу прямого указания закона от этого зависит защита их гражданских прав (п. 3 ст. 10 ГК). Поэтому принципы добросовестности, разумности и справедли- вости, несомненно, следует признать общими принципами осущест- вления гражданских прав (и исполнения гражданских обязанностей), но не общеобязательными принципами самого гражданского права.

8. Определение и система гражданского права

Рассмотрев и суммировав все основные характеристики граждан- ского права, можно дать следующее его определение.

Гражданское право - система правовых норм, составляющих основ- ное содержание частного права и регулирующих имущественные и неиму- щественные отношения, основанные на независимости и имущественной самостоятельности их участников, методом юридического равенства сторон в целях наделения частных лиц возможностями самоорганизации их деятельности по удовлетворению своих потребностей и интересов.

Базу систематизации (деления) отечественного гражданского права составляет обособление в нем основных, общих для всей этой отрасли права положений - Общей части. Общая часть этой правовой отрасли включает основные положения:

* о понятии и принципах гражданского права;

* о субъектах гражданского права (участниках гражданских правоот- ношений);

1 О понятии осуществления гражданских прав и исполнения гражданских обязан- ностей подробнее см. гл. 9 настоящего тома учебника.

* об объектах гражданских правоотношений;

* о возникновении, изменении и прекращении гражданских право- отношений;

* об осуществлении и защите гражданских прав;

* о сроках в гражданском праве,

а также некоторые другие правила общего порядка, применимые ко всем гражданским правоотношениям. Она имеет важное системообразующее значение, ибо наличие развитой Общей части составляет бесспорный признак самостоятельной отрасли права (и наоборот). Она также игра- ет большую теоретико-познавательную и правоприменительную роль, ибо составляющие ее правила прямо или косвенно лежат в основе всех других гражданско-правовых институтов и конструкций, что заставля- ет так или иначе учитывать их при применении специальных гражданс- ко-правовых норм1.

С этой точки зрения можно сказать, что все остальные нормы граж- данского права составляют его Особенную часть. Но это понятие при- менительно к гражданскому праву обычно не используется, ибо мно- гообразие составляющих его норм столь велико, что неизбежно тре- бует дальнейшей развернутой дифференциации. Поэтому Особенная часть гражданского права делится на подотрасли - наиболее крупные группировки норм, регулирующих однородные группы отношений и даже имеющих свои общие положения.

В настоящее время общепринято выделение в российском граж- данском праве пяти таких подотраслей:

1) вещное право;

2) обязательственное право, которое в свою очередь разделяется на Об- щую часть, договорное право и внедоговорные (правоохранительные) обязательства;

3) права на результаты интеллектуальной деятельности и средства ин- дивидуализации (интеллектуальные права);

4) наследственное право;

5) гражданско-правовое регулирование и защита личных неимущест- венных благ.

Кроме того, в данную систему можно также включить корпора- тивное право (регулирующее отношения, складывающиеся внутри юридических лиц). Однако такой подход пока не является общепринятым, поскольку нормы этой подотрасли структурно не обособлены от Общей части Гражданского кодекса, на систематику которо- го традиционно ориентируется большинство отечественных иссле- дователей.

В свою очередь перечисленные подотрасли гражданского пра- ва делятся на институты - совокупности норм, регулирующих ме- нее крупные однородные группы общественных отношений2. Так, в подотрасли вещного права выделяются институты права собст- венности и ограниченных вещных прав, а в подотрасли обязатель- ственного права - институты отдельных договорных и внедоговор- ных обязательств.

Институты разделяются на еще более дробные, мелкие совокупности норм - субинституты, которые, однако, тоже сохраняют един- ство и однородность своего предмета и своей юридической природы. Например, нормы об отдельных видах договорных обязательств (институты обязательственного права) разделяются на субинституты по отдельным разновидностям соответствующих договоров (инсти- тут договора купли-продажи - на субинституты розничной купли- продажи, поставки, контрактации и т.д.; институт договора аренды - на субинституты проката, аренды транспортных средств, финансо- вой аренды и т.д.).

Институты и субинституты тоже имеют свои общие положения, свидетельствующие о юридической однородности охватываемых ими норм. При этом общие положения подотрасли распространяются на все правила, составляющие входящий в соответствующую подотрасль институт, а общие положения института - на правила, составляющие входящий в него субинститут. Так, общие положения об обязательствах и договорах распространяются и на договоры купли-продажи и арен- ды (институты), и на договоры поставки и проката (субинституты). В свою очередь общие правила о купле-продаже распространяются на договоры поставки и контрактации, а общие правила об аренде - на договоры проката и аренды транспортных средств. В этом состоит их важное практическое значение.

9. Гражданское право как наука и как учебная дисциплина

От гражданского права как правовой отрасли - системы правовых норм - следует отличать гражданское законодательство, которое охва- тывает совокупность законов и иных нормативных актов, содержащих нормы гражданского права (подробнее об этом см. § 2 гл. 2 настоящего тома учебника). Термином «гражданское право» называют также учеб- ную дисциплину - курс гражданского права, основным предметом ко- торого в свою очередь является гражданско-правовая (цивилистиче- ская) наука - учение о гражданском праве. Таким образом, понятие гражданского права многозначно и может рассматриваться как:

* отрасль права;

* отрасль законодательства;

* правовая наука (отрасль правоведения);

* учебная дисциплина.

Все эти категории тесно связаны, но не совпадают друг с другом.

Они имеют различные предметы, методы и структуры.

Цивилистическая наука как часть научного знания и отрасль пра- вовой науки (правоведения) имеет своим предметом гражданско-пра- вовые явления во всем их многообразии (в том числе в различных правопорядках) и в историческом развитии. Она представляет собой систему научных знаний - понятий, категорий, цивилистических кон- струкций, положений и выводов - о гражданско-правовом регулировании общественных отношений: свойствах и закономерностях его функционирования и развития, способах достижения его эффектив- ности, средствах получения новой информации, необходимой для его совершенствования.

Цивилистика имеет многовековую историю, а ее основные посту- латы покоятся на многолетней практической проверке и высоком ав- торитете обосновавших их ученых, отнюдь не ограничивавшихся дог- матическим анализом действовавшего законодательства и(или) прак- тики его применения. Вместе с тем цивилистика наряду с общенаучной методологией познания использует и частнонаучные методы изучения. Она взаимодействует с другими науками, но вырабатывает соб- ственные подходы к изучению правовой действительности. Поэто- му в цивилистике не могут непосредственно использоваться выводы и положения философии, экономики и других общественных наук, в частности сугубо экономические категории и представления (как, впрочем, и наоборот).

Гражданско-правовая наука служит основным предметом изуче- ния в учебном курсе гражданского права. От современного юриста тре- буется не столько знание многообразной и крайне быстро изменяю- щейся правовой информации, сколько усвоение существа основных цивилистических категорий, конструкций и институтов, понимание основных тенденций развития гражданско-правового регулирования. Знание действующего законодательства и практики его применения должно основываться на понимании существа их содержания и на- правлений развития.

Учебно-методические задачи, стоящие перед курсом гражданско- го права, требуют и особой систематизации учебного материала, на- правленной на его наилучшее понимание и усвоение, а не ограничи- вающейся простым воспроизведением и комментированием системы и содержания основополагающих гражданско-правовых норм. Этим обусловлена самостоятельная структура курса, отличающаяся от сис- тематики Гражданского кодекса.

С древних пор люди пытались упорядочить свою жизнь и стабилизировать устанавливавшийся в обществе порядок. Попытки издания некоторых правил поведения в обществе мы видим в Древнем Вавилоне, Египте. Междуречье (столб Хаммурапи — свод законов в казуальной форме изложения). В Древней Греции и, наконец, в Римской империи из обыденностей и обычаев возникает некая стройная теория правил поведения гражданина в государстве.

Jus gentium (юс генцум;jus - право, правомочие, нормы права) — объявили римляне — Право народов (причем не только римского народа), естественно, Право свободных народов (раб — вещь, это не субъект права, а объект).

Все право делится наjus publicum иjus privatum - публичное и . Ноjus publicum выражает властвование государства, т.е. право, имеющее обязательную силу, и оно не может быть изменено путем соглашения. Вjus privatum - область частного права — входят семейные отношения, собственность, обязательства, наследование.

Понятие, введенное позднееjus civile (цивильное право) — совокупность законов, действующих в государстве, — со временем приобретает именно понятие гражданского права (права граждан). Отсюда название отрасли — цивилистика — гражданское право.

Это совокупность , регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения в целях осуществления законных интересов и организации экономических отношений в обществе.

Гражданское право отличается от других отраслей по предмету, методу, принципам, функциям и системе.

Гражданское право яляется основной , регулирующей частные (имущественные, неимущественные) взаимоотношения граждан, а также созданных ими юридических лиц, формирующиеся по инициативе их участников, основанные на независимости и имущественной самостоятельности, методом юридического равенства сторон и преследующие цели удовлетворения их собственных интересов.

Предмет гражданского права

- общественные отношения двух видов:

  • имущественные отношения, складывающиеся по поводу имущества, материальных благ, имеющих экономическую форму товара;
  • личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, а иногда и не связанные с ними (исключительные права, неотчуждаемые нематериальные блага личности).

Имущественные отношения , в свою очередь, разделяются на отношения, связанные с:

  • принадлежностью имущества каким-либо лицам;
  • управлением этим имуществом;
  • переходом имущества от одних лиц к другим.

Отношения, связанные с принадлежностью имущества (материальных благ), регулируются вещным правом, в части принадлежности нематериальных объектов субъектам — исключительными правами (правом интеллектуальной собственности). Отношения по управлению имуществом, в том числе по переходу имущества от одного лица к другому, оформляются обязательственным правом, а в соответствующей части — наследственным правом.

Имущественные отношения складываются по поводу конкретного имущества — материальных и некоторых нематериальных благ и составляют основную часть предмета гражданского права. К таким благам относятся не только физически осязаемые вещи, но и некоторые имущественные права (например, право пользования недвижимой вещью).

Имущественные отношения возникают в процессе производства материальных благ, а также их распределения, обмена и потребления. Они разнообразны.

Среди имущественных отношений, регулируемых гражданским правом, законодатель особо выделяет предпринимательские отношения (ст. 2 ГК РФ). Они характеризуются следующими признаками:

  • направленностью на систематическое получение прибыли;
  • самостоятельностью и рискованностью действий субъектов.

Самостоятельность - действия своей властью и в своем интересе. Рисковый характер предпринимательских отношений заключается в том, что прибыль может быть, а может и не быть. В некоторых случаях возможна потеря имущества, т.е. существует риск утраты вложенных материальных средств, а ответственность по обязательствам несет в себе риск убытков;

  • собственной ответственностью предпринимателя (всем своим имуществом);
  • необходимостью государственной регистрации субъектов в качестве предпринимателей (в некоторых случаях — получения лицензий и т.д.).

Серьезному правовому регулированию подлежат личные неимущественные отношения , входящие в предмет гражданского права. Их можно разделить на две группы:

  • неимущественные отношения создателей результатов интеллектуального творчества. Такие отношения обычно связаны с имущественным оборотом, хотя могут существовать и вне товарообмена. Прежде всего, это касается имущественных отношений по использованию результатов интеллектуального творчества и средств индивидуализации товаров и производителей, которые в сегодняшних экономических реалиях получают вполне конкретную стоимость и становятся товаром. Закрепление за создателями (носителями) соответствующих нематериальных объектов особых, исключительных прав, в том числе оформление и реализация этих прав, регулируются авторским и патентным правом, а также относительно новым институтом промышленной собственности;
  • другая группа личных неимущественных отношений характеризуется сугубо личным характером и полным отсутствием связи с имущественным оборотом. Речь идет об отношениях, возникающих в связи с признанием неотчуждаемых прав и свобод человека и других принадлежащих ему нематериальных благ, которые не могут стать предметом товарообмена, — жизнь и здоровье человека, достоинство, честь и доброе имя, неприкосновенность частной жизни и т.п.

В связи с развитием и усложнением современного экономического оборота появляются новые институты и подотрасли, которые, безусловно, требуют самого пристального внимания и правового регулирования.

Отношения по управлению имуществом корпораций (компаний) основаны на началах членства участников. Они складываются при управлении хозяйственными обществами, товариществами, производственными кооперативами и также являются отношениями, регулируемыми гражданским правом. Такие отношения относят к категории корпоративных отношений.

Исходя из указанного, главными подотраслями гражданского права можно назвать:

  • обязательственное право;
  • исключительные (интеллектуальные) права;
  • корпоративное право.

Метод гражданского права - способ регулирования общественных отношений, представляющий систему специфических приемов, с помощью которых устанавливаются правила поведения участников общественных отношений. Этот метод предполагает:

  • равенство участников гражданско-правовых отношений;
  • автономию воли участников гражданско-правовых отношений;
  • имущественную самостоятельность участников гражданско- правовых отношений;
  • восстановительный характер, защиту гражданских правоотношений;
  • компенсационный характер, гражданско-правовую ответственность участников общественных отношений.

Принципы гражданского права

- основные идеи этой отрасли права. Они представлены в Гражданском кодексе РФ (ст. 1) в виде следующих основных начал:

  • равенство правового режима субъектов гражданского права;
  • неприкосновенность собственности;
  • свобода договора;
  • недопустимость произвольного вмешательства в частные дела;
  • принцип самостоятельности и инициативы в приобретении и осуществлении гражданских прав;
  • принцип запрета злоупотребления правом и иного ненадлежащего осуществления гражданских прав;
  • беспрепятственное осуществление гражданских прав и их защита.

Принцип равенства правового режима субъектов гражданского права характеризуется равными возможностями всех участников гражданских правоотношений по отношению друг к другу, одинаковым их правовым положением (статусом). На их действия, по общему правилу, распространяются одни и те же гражданско-правовые нормы.

Принцип неприкосновенности собственности означает обеспечение собственникам возможности использовать принадлежащее им имущество в своих интересах, не опасаясь его изъятия или запрета (ограничений) в использовании. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда (ч. 3 ст. 35 Конституции РФ). Изъятие имущества в публичных интересах также допускается лишь в прямо установленных законом случаях и с обязательной предварительной равноценной компенсацией.

Принцип свободы договора является одним из основополагающих принципов, влияющих на развитие гражданского имущественного оборота. Субъекты гражданского права свободны в заключении договора, т.е. в выборе контрагента и в определении условий своего соглашения. Понуждение к заключению договора, в том числе со стороны государственных органов, по общему правилу исключается.

Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела характеризует гражданское право как частное право. Прежде всего принцип обращен к публичной власти, непосредственное вмешательство которой в частные дела допустимо лишь в случаях, прямо предусмотренных законом. Неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны граждан (ст. 23 и 24 Конституции РФ) также можно отнести к действию этого принципа.

Принцип диспозитивности означает возможность участников отношений самостоятельно, по своему усмотрению и в соответствии со своими интересами выбирать варианты соответствующего поведения (вступать или не вступать в гражданские правоотношения, требовать или не требовать исполнения обязательств контрагентом, обращаться за судебной защитой своих прав или нет и т.д.).

Принцип запрета злоупотреблении правом можно считать исключением (изъятием) из общих частноправовых подходов гражданского права. Согласно ему право всегда имеет определенные границы, как по содержанию, так и по способам осуществления вариантов поведения. То есть фактически исключается безграничная свобода в использовании участниками гражданских правоотношений имеющихся у них прав (нельзя осуществлять свои права, нарушая права других лиц). Такие запреты ставят в цивилизованные рамки правовые отношения и ограничивают возможные недобросовестные действия участников. Например, собственник земли или иных природных ресурсов осуществляет свои права свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц (ч. 2 ст. 36 Конституции РФ, п. 3 ст. 209 ГК РФ).

Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав предполагает невозможность необоснованных помех в гражданских правоотношениях. Он проявляется, например, в свободе предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (сг. 34 Конституции РФ), в свободе перемещения по российской территории товаров, услуг и финансовых средств (п. 3 ст. 1 ГК РФ) и т.д. При этом законом могут устанавливаться некоторые необходимые в общественных (публичных) интересах ограничения (запрет монополизации рынка, недобросовестной конкуренции и т.п.).

Любая отрасль права является составной частью (элементом) единой правовой системы и обладает присущими ей особыми функциями (задачами), которые характеризуют ее место в системе права.

Функции гражданского права как отрасли права - задачи, которые оно выполняет в обществе. К ним относятся:

  • регулятивная:
  • охранительная.

Особенностью гражданско-правового регулирования является преобладание в нем регулятивных задач (в сравнении, например, с функциями, выполняемыми уголовным правом).

Это связано с тем, что роль гражданского права состоит, прежде всего, в налаживании экономических отношений в обществе и их регулировании. Именно поэтому количество правовых запретов минимально наряду с максимальным количеством возможных дозволений. Участникам правоотношений предоставлена самая широкая возможность их самоорганизации и саморегулирования возникающих отношений.

Охранительная функция гражданского права имеет своей целью защиту имущественных и неимущественных интересов участников гражданского оборота. Она направлена на поддержание имущественного и неимущественного состояния (статуса) добросовестных субъектов существовавшего до нарушения их прав и охраняемых законом интересов. Как правило, она реализуется путем восстановления нарушенных прав либо компенсации причиненных потерпевшим убытков.

Охранительная функция имеет также предупредительно-воспитательную (превентивную) задачу, которая состоит в стимулировании такого поведения участников, которое исключало бы необоснованное нарушение чужих интересов.

Гражданское право как наука и учебная дисциплина

Понятие гражданского права как науки шире, чем понятие гражданского права как отрасли права. Оно включает отрасль права, т.е. совокупность правовых норм, регулирующих имущественные и неимущественные отношения, законодательство по этой отрасли права, историю развития отрасли права, теорию по основным положениям отрасли права, закономерности и тенденции развития законодательства.

Гражданское право как наука изучает историю и совместное состояние гражданского права как отрасли права в других странах, выявляя закономерности его развития. Кроме того, оно выявляет потребности общества в новых законах, соответствующих его изменившимся потребностям, а ученые-цивилисты участвуют в разработке проектов новых законов и кодексов.

Таким образом, гражданское право как наука — это учение о гражданском праве. Оно использует такие «инструменты» исследования, как диалектический метод, системный подход, комплексный анализ, методы сравнительного правоведения и социологического исследования. Эту науку называют цивилистикой.

Гражданское право как учебная дисциплина представляет собой Систематизированную информацию о гражданском праве не только как о правовой отрасли, т.е. о догме права, но и прежде всего как о цивилистической науке, ее основных постулатах и категориях. Курс гражданского права содержит обобщенные и систематизированные сведения о гражданско-правовых явлениях, понятиях, категориях, а его изучение позволяет понимать не только содержание, но и смысл гражданско-правового регулирования.